+7 966 172-22-66
Перезвоните мне
info@myhelp4you.ru
Немногие знают, что действующим законодательством предусмотрены штрафные санкции за перевозку спиртосодержащих напитков в автомобиле. А если количество алкоголя будет значительным, не исключено и привлечение к уголовной ответственности.

Любой сотрудник правоохранительных органов может испортить Вам жизнь за провоз алкоголя или жидкости, напоминающей спиртной напиток.


Как? Да очень просто.


По закону

На территории Российской Федерации с 22 ноября 1995 года действует Федеральный закон N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», о котором сейчас забыли даже многие юристы.

Статьей 26 данного Закона запрещается не только производить спиртные напитки, но и перевозить спиртосодержащую жидкость в таре без специальных и акцизных марок.

Так, в случае если Вы любитель домашней медовухи или настойки из ягодок собственного производства, наверняка когда-нибудь Вы повезете партию алкоголя домой или родственникам (друзьям) на пробу.


И тут нужно быть очень осторожным!


Запомните, что провоз алкоголя объемом более десяти литров на человека влечет за собой ответственность в виде административного штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции (ст. 14.17.2. КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции»).
Подозрительную жидкость в любом случае сотрудник правоохранительных органов изымет для производства экспертизы.

Что делать?

В связи с изложенным, рекомендуем осуществлять перевозку домашних напитков аккуратно, с использованием методов маскировки.

Данное предупреждение касается любого, кто будет везти с собой жидкость, даже не алкогольную, в таре без маркировки или просто в подозрительной упаковке. Поскольку сотрудник ДПС при остановке транспортного средства, всё равно в праве изъять жидкость на экспертизу.

Что интересно, провозить хоть сорок литров дешевой водки в бутылках с акцизными марками можно, а хороший алкоголь собственного производства без специальной символики на таре объемом более 10 литров – нельзя.

 

 

 

Наказание в виде лишения права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное и/или наркотическое опьянение предусмотрено ч. 1 ст. 12.26. коап рф (предусмотрен штраф в размере 30000 рублей с лишением права на срок от 1,5 до 2-х лет).

Однако обратим внимание на формулировку пункта «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица»

 

 

.

Что есть законное требование?

Прежде всего, у сотрудника ГИБДД должны быть достаточные основания полагать, что гражданин находится в состоянии опьянения.

Эти «достаточные основания» перечислены в Постановлении Правительства РФ от 26.06.2008 N 475:

-запах алкоголя изо рта;

-неустойчивость позы;

-нарушение речи;

-резкое изменение окраски кожных покровов лица;

-поведение, не соответствующее обстановке.

Чаще всего, когда гражданин не находится в состоянии опьянения, но в силу определенных причин в настоящий момент не может или не хочет проходить медицинское освидетельствование, сотрудники ГИБДД указывают последние два пункта как основание для направления на освидетельствование.

Причины направления на медицинское освидетельствование перечисляются сотрудником ГИБДД в протоколе о направлении на медосвидетельствование. Если в протоколе не указана ни одна из перечисленные причин или указаны какие-то другие причины - это повод оспорить действия сотрудника ГИБДД в суде.

Порядок действий сотрудника ГИБДД:

1. Прежде всего сотрудник ГИБДД должен провести медосвидетельствование самостоятельно с использованием соответствующих средств измерений (алкотестер). «Подуть в трубочку», как говорится.

Тип данного средства измерения должен быть включен в реестр утвержденных типов средств измерений.

Факт употребления алкоголя определяется сейчас по мерке 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Результаты освидетельствования отражаются сотрудником ГИБДД в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, к которому приобщается бумажный носитель с записью результатов исследования. Также в акте отражаются тип и дата поверки средства измерения, которым проводилось исследование. В случае если гражданин «дуть в трубочку» отказывается, акт не составляется. Без соблюдения данного пункта, сотрудник ГИБДД не имеет права направлять водителя на принудительное медицинское освидетельствование в медицинское учреждение.

2. В случае отказа от прохождения освидетельствования, или при несогласии с его результатами сотрудник ГИБДД вправе направить гражданина на освидетельствование.

Также сотрудник вправе это сделать в случае если проверка средством измерений результатов не дала, однако у сотрудника всё еще имеются сомнения в отношении трезвости лица.

О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

3. При отказе от прохождения медосвидетельствования в любом виде, сотрудник ГИБДД обязан отстранить гражданина от управления транспортным средством. Если он этого не делает - это повод трактовать его действия по направлению на освидетельствование как незаконные. В противном случае это попросту странно: водитель пьян, его направляют на освидетельствование, но от вождения не отстраняют. Езжайте, пожалуйста, пьяный человек, удачного пути!

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 475 не требуется ни понятых, ни видеозаписи при направлении на медосвидетельствовании, однако присутствие понятых или производство видеозаписи сотрудником ГИБДД обязательно при отстранении гражданина от управления транспортным средством.

При нарушении указанного выше порядка сотрудником ГИБДД или при выявлении неточностей или ошибок в оформленных сотрудником документах шансы сохранить свои права в суде существенно возрастают.

Согласно пункту 4 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» когда протокол об административном правонарушении составлен или другие материалы оформлены неправильно судье на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях необходимо вынести определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол.

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ сотрудник обязан разъяснить гражданину его предусмотренные законом права, о чем также делается соответствующая отметка. В соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.05 N5 нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть признано, в частности, получение объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, которому не были предварительно разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Самостоятельная экспертиза

Наконец, в заключение, самым надежным способом сохранить свои права при отказе от прохождения медосвидетельствования будет самостоятельное прохождение медосвидетельствования в тот же день и в самое ближайшее время после остановки автомобиля сотрудником ГИБДД.

К примеру, гражданин С. был остановлен сотрудников ГИБДД, у которого возникли основания предполагать, что С. находится в состоянии наркотического опьянения. Однако С. очень спешил на срочное совещание и не мог сейчас задерживаться, в связи с чем от прохождения освидетельствования отказался. Спустя три часа, как только все срочные дела С. были закончены, он прошел самостоятельное медосвидетельствование в ближайшем отделении поликлиники, а результаты освидетельствования показал судье на заседании по лишению его прав. Поскольку освидетельствование было пройдено в тот же день и в крови С. не было обнаружено каких-либо веществ или спирта, судья решил сохранить за С. права управления транспортным средством, а производство по делу об административном правонарушении прекратил.

И помните, в соответствии с ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Поэтому на суде необходимо показывать судье на все ошибки, допущенные сотрудником ГИБДД и все неточности в документах. Все формы документов регламентированы действующим законодательством и находятся в свободном доступе. А в ст. 24.4 КоАП РФ регламентировано право лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, давать письменные и устные объяснения по делу.

Действующее законодательство, а именно пункт 5 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации, предусматривает такую возможность увольнения работника как "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей".

Однако зачастую работодатель неверно трактует формулировку закона, и неправомерно уволенный работник с легкостью оспаривает действия руководства в судебном порядке.

Рассмотрим, когда увольнение по п. 5 ст. 81 ТК РФ является законным.


1. У работника может быть уважительная причина нарушения трудовых обязанностей.


Уважительность причины допущенных нарушений работник обязан доказать в суде документально. Так, например, решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 28 марта 2018 года гражданин А. был восстановлен в должности на работе поскольку суд признал, что допущенные им нарушения трудовых обязанностей были вызваны уважительной причиной. Гражданин А. допустил несколько ошибок в важных документах фирмы, в которой работал, за что и понес наказание. Однако он на суде представил заключение врача и больничный лист, открытый в день совершения ошибок, которыми подтвердил своё плохое самочувствие, и как следствие, уважительность причины допущения ошибок. Гражданину А. также удалось доказать в суде, что он обращался к работодателю с просьбой отпустить его с работы, на что получил отказ.


2. Неоднократность неисполнения должностных обязанностей в обязательном порядке предполагает наличия у работника дисциплинарного взыскания на момент совершения им того проступка, за который его увольняют.


Данная позиция изложена в пп. 33, 34, 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации".

Практика по незаконности действий со стороны работодателя по данному вопросу довольна обширна (см. например, определения ВС РФ от 24 июля 2017 г. № 5-КГ17-96 и от 11 апреля 2014 г. № 78-АПГ14-8).

Так, совсем недавно, 25 марта 2019 года Верховный суд Российской Федерации при рассмотрении дела № 5-КГ18-305 пришел к выводу о неправомерности увольнения педагога.

Как было установлено в ходе разбирательства, работник, по мнению работодателя, совершил дисциплинарные нарушения 3, 7 и 8 июня 2016 года. При этом за проступок, совершенный 8 июня работник был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора 21 июня, а за проступки, совершенные 3 и 7 июня, – уволен 24 июня. Суды первой и апелляционной инстанций признали увольнение при таких обстоятельствах законным. Однако ВС РФ с ними не согласился. Судьи отметили, что после наложения на работника выговора им не было допущено нарушений.


3. Иные детали.

При рассмотрении дела судом именно на работодателе лежит обязанность доказать, что допущенное работником нарушение в действительности имело место и, более того, является действительно существенным поводом для расторжения трудового договора.

Также работодатель обязан доказать, что им были соблюдены предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 193 ТК РФ сроки для применения дисциплинарного взыскания.

А в Определении Конституционного Суда РФ от 23.09.2010 N 1091-О-О закреплена обязанность судов устанавливать факт совершения дисциплинарного проступка, оценить совокупность всех конкретных обстоятельств дела, поведение работника, предшествующее его увольнение, и в целом его отношение к труду.

Активная рекламная деятельность развернулась в 2017-2018 годах вокруг банковских услуг с неизвестной и непонятной функцией «кэшбэка».

От англ. Cash – наличные денежные средства, back – возврат. Cashback – возврат денежных средств. Только не всегда наличных.

Из рекламных кампаний мы узнаем, что данный вид услуги позволяет вернуть себе на карту часть денег, потраченных на оплату картой товаров или услуг, что позволяет существенно сэкономить на покупках. Некоторые даже называют кэшбэк «скидкой после покупки».

Бесплатный сыр в мышеловке или невиданная щедрость? На данный вопрос банки дали ответ легко: «Мы продвигаем партнеров. Вы всё равно купите тот или иной товар, так покупайте их лучше у наших партнеров, за что получите благодарность в виде кэшбэка».

Так ли всё просто? Предлагаю разобраться. 

кэшбэк

Кэшбэк, бонусные баллы, скидки и прочее - грамотный маркетинговый ход банковских организаций, несущий в себе одну единственную цель - вытянуть ещё больше денег из потребителей.

Кэшбэк по кредитным картам.

Самый лучшие и заманчивые бонусы, а также самые большие размеры кэшбэков, конечно же, предусмотрены кредитными картами. Миф о том, что сумма кэшбэка позволит покрыть проценты, начисленные за пользование кредитным займом, заставляет людей бежать и оформлять кредитки. Однако суммы кэшбэка чаще всего не хватает на покрытие процентов, тем более, если образовалась задолженность.

Как правило, самый заманчивый процент по кэшбэку - 10%, в то время как средний процент по кредиту - 13%.

Также клиенты не учитывают ограниченное число магазинов, в которых они либо могут расплачиваться накопленными баллами, либо получать кэшбэк на карту. В итоге, человек вынужден покупать товар по завышенной цене у партнера банка, вместо покупки того же товара в магазине «за углом» за меньшую стоимость, чтобы хоть как-то отбить накапливающийся долг.

Одна из ловушек кэшбэка, которая также не учитывается клиентами - это период банковских транзакций, т.е. срок, в течение которого деньги (кэшбэк) идет от банка магазина до банка клиента (банковские проводки).

К примеру, Вы, зная, что завтра у Вас расчетный день по карте, смело осуществляете покупку в магазине на крупную сумму, поскольку уверены, что через пару часов магазин вернет Вам кэшбэк, который и погасит завтра проценты. Однако транзакции банка могут занимать до трех рабочих дней. В итоге, у клиента задолженность по процентам, и началось начисление пеней. К моменту как придет кэшбэк, он все-таки остается должен банку N-ую сумму.

При этом важно понимать, что возможно кэшбэк и позволяет погасить проценты, однако без внесения платежей на основную сумму долга - он так и будет накапливаться. Такой кэшбэк на банковской карте только способствует увеличению кредитной задолженности. А чем выше долг - тем больше процент, больше процент - больше покупки, больше покупки - больше долг. Банковская кэшбэковская кабала.

И это всё, не говоря о том, что банк вправе в одностороннем порядке увеличить кредитный лимит по карте, из-за чего клиент может не удержаться в магазине от осуществления крупной покупки, которая по сути ему не по карману.

Кроме того, не многие думают: "Что я буду делать с кредитом завтра, если сегодня останутся без работы?".

Кэшбэк по дебетовым картам.

Рассмотрим случай с дебетовыми (накопительными) картами банков, предусматривающими услугу кэшбэк-сервиса.

Если внимательно ознакомиться с условиями, предоставления банковской картой, можно увидеть, что банк сотрудничает с ещё менее узким кругом магазинов, нежели в случае кредитных карт, а процент кэшбэка по карте не такой большой нежели обещано (как правило не более 3-5 % вместо обещанных 10%).

Самая главная ловушка заключается в том, что банк перестает начисление баллов (кэшбэк) в случае перерасхода лимита по карте.

 К примеру, банк мне предлагает дебетовую карту «БУМ» с кэшбэком до 10% годовых. Я смотрю внимательно условия и правила программы предоставления карты «БУМ», и вижу, что банк начисляет:

1% за покупки во всех категориях торгово-сервисных предприятий, кроме категорий «Кафе и рестораны», «АЗС», «Путешествия».

3 % за категории «Кафе и рестораны», «АЗС», «Путешествия»

5% за покупки «Мобильные Игры», «Видеоигры» и «Внутриигровые покупки».

Позвольте, но где же мои обещанные 10%? Так обещали же ДО 10%, а не непосредственно 10%, чувствуете разницу?

Смотрим, что сказано про лимит – банк вправе приостановить начисление баллов по карте, в случае если суммарное количество баллов в текущем месяце превысит 1000 баллов. Если говорить о конкретно рассматриваемом мною предложении, то переводя в рубли – это было 300 рублей. То есть мой лимит кэшбэка за месяц составлял бы 300 рублей.

Читаем дальше - банк вправе ограничивать количество начисленных баллов, включая те баллы, после начисления которых будет доступна их трата, приостановить начисление по надуманным обстоятельствам (если банку покажется, что вы нарушаете правила использования карты), а также вправе списать начисленные, но не использованные баллы в течение определенного срока.

Ну уж нет, мне такой кэшбэк на банковской карте, хоть и дебетовой, не нужен.

К слову, почти все эти правила дублируются в правилах предоставления и использования кредитных банковских карт. Поэтому всегда внимательно читайте условия и правила банков, на которые соглашаетесь, при оформлении банковской карты.


Выводы.

Так в чем плюс иметь дебетовую карту с кэшбэком, если комиссия за использование карты через банкоматы будет больше любого кэшбэка?

Подведя итог всему вышеизложенному и отвечая на вопрос «Что такое кэшбэк на банковской карте», ответим – способ наживы для банков. Человек вынужден либо влезать в долги, гоняясь за 500-тами рублями в месяц, либо совершать не нужные для себя траты. Такие действия банка только влекут для своих радостных и юридически неграмотных клиентов существенные кредитные риски (возможность образования задолженности перед кредитором) и полную экономическую нецелесообразность.

Если Вы хотите узнать нужна ли расписка, то сперва следует понять зачем нужна расписка вообще. Расписка служит подтверждением факта приема-передачи денежных средств, и если вы задались одним простым вопросом "Можно ли взыскать деньги без расписки", то ответим на него сразу, максимально четко и понятно - практически НЕТ! 
Если нет никаких документальных подтверждений того, что должник получил денежные средства, то взыскать долг получится только в крайне редких случаях!

В силу ст. 56 ГПК РФ, вы должны доказать, что такому-то человеку именно вами была передана такого-то числа такая-то денежная сумма в долг.

Это и есть самый простой ответ на вопрос «Нужно ли брать расписку».

Выдержка из судебного решения: «Из пояснения истца ФИО1 следует, что договор займа между сторонами не заключался, письменная расписка ФИО2 не составлялась. Следовательно, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, истцом не представлено надлежащих, допустимых и достоверных доказательств того, что ФИО2 ДД.ММ.ГГ. была предоставлена сумма займа в размере <данные изъяты>. При таких обстоятельствах, судом не усматривается оснований для удовлетворения заявленных исковых требований» - решение Савёловского районного суда по гражданскому делу № 2-354/16.

Таким образом, без документальных подтверждений факта приема-передачи денежных средств суд в иске откажет. И отказ будет совершенно правомерен с точки зрения действующего законодательства.
Нужна ли расписка

К документальным подтверждениям относятся такие документы:

- договора займа;
- расписки о получении денежных средств (необязательно нотариально заверенные);
- выписка по банковскому счету о списании и получении денежных средств должником.

Свидетельскими показаниями факт приема-передачи денег не подтверждается! Пункт 1 ст. 162 ГК РФ.

Долг без расписки можно взыскать только если должник не отрицает факт задолженности. При этом он должен лично явиться в суд и подтвердить данный факт. Многие ли должники так делают?

Можно ли при взыскании руководствоваться телефонными разговорами, электронными переписками, видео-записями и т.д.?

Отвечаем - нет. Точнее, конечно, вы можете приводить данные доказательства в свою пользу, и суд обязан дать каждому доказательству свою правовую оценку. Но практика показывает, что на подобных косвенных доказательствах редко когда удается добиться положительного решения.

В силу ч. 1 ст. 808 ГК РФ, договор займа должен быть заключен в письменной форме. Вот зачем нужна расписка. При этом обычные рукописно написанные расписки трактуются судами как договоры займа.

Однако не каждая расписка подойдет как доказательство в суде, в расписке должны быть отражены существенные условия, об этом читайте ниже.

Нужно ли брать расписку?

Ну, если вы хотите получить свои деньги назад, то нужно обязательно.

Мы знаем, что многие люди стесняются или находят неудобным просить другого человека написать расписку, особенно если этот человек близкий друг или родственник. Но следует помнить, что без письменных подтверждений, вы рискуете не получить свои деньги назад вообще!

Если для вас зазорно просить человека о расписке, то переводите ему деньги через банк на его личный именной счет.

Мы рекомендуем! Если не было расписки, а сумма займа для вас существенна, то обратитесь прежде всего в правоохранительные органы с заявлением о привлечении должника по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 99% из 100, что в возбуждении уголовного дела откажут, но в идеале нам это не нужно. У должника должны быть отобраны объяснения, и если в них он признает, что брал у такого-то человека такую-то сумму - считайте дело в шляпе. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела данные обстоятельства отражаются, и суд обязан принять данные высказывания должника во внимание и дать им правовую оценку при вынесении решения. При наличии такого постановления шанс возвратить свои деньги существенно возрастает.

Нужна ли расписка? Как выглядит взыскание долга без расписки на практике?

Суды руководствуются одним простым правилом: факт приема-передачи денег документально не подтвержден - значит его не было. Особенно если должник отрицает, что брал какие-либо долги или не пришел на суд вовсе.

Если у вас нет никаких документальных подтверждений того, что займ имеет место быть между двумя конкретными людьми, то при выходе в суд кроме как потери очередной суммы денег на услуги юриста и уплату государственной пошлины, вы ничего не добьетесь. Вот зачем нужна расписка.

В случае с банковскими переводами без заключения каких-либо договоров или подписания иных бумаг действуют правила неосновательного обогащения по правилам ст. 1102 ГК РФ, а не взыскания суммы займа. То есть суды трактуют ситуацию так: денежные средства были переведены на чужой счет без всяких правовых оснований, значит подлежат возвращению. При этом бремя доказанности того, что основания для перевода денежных средств всё же существовали ложится на должника (получателя денег).

Одним из важных факторов по такого рода является установление факта не был ли данный перевод намерением кредитора подарить данную сумму должнику, ведь имущество (в т.ч. деньги) полученные в дар возвращению не подлежат. Бремя доказывания того факта, что денежные средства являются даром, возложено также на должника.

Таким образом, отвечая на вопрос, нужно ли брать расписку при осуществлении банковского перевода, отвечаем, необязательно, но всё же желательно.

Что обязательно должно быть в расписке:

- что денежные средства передаются в долг;
- данные кредитора (лица, дающего сумму займа);
- данные должника (лица, принимающего сумму займа);
- непосредственно сама сумма займа.

Все остальное: проценты, срок возврата, целевое предназначение займа - являются несущественными условиями и прописываются по желанию сторон.

Образец расписки:

Я, гр. РФ Иванов Иван Иванович, 01 января 1990 года рождения, место рождения г. Москва, адрес регистрации:_______, принял в долг у гражданина РФ Петрова Петра Петровича, 01 января 1991 года рождения, место рождения г. Санкт-Петербург, адрес регистрации:_______ денежную сумму в размере ______ рублей. Число, подпись.

Можно указать срок возврата, размер процентов, но основными данными являются вышеуказанные, без них взыскать долг не получится!

Резюмируя всё выше изложенное следует прийти к выводу о том, что если займ для вас важен, и вы были бы не против всё же получить свои деньги обратно, то вопрос «нужна ли расписка» не должен возникать в принципе. А если вам совсем крайне неудобно просить её написать – переводите деньги безналичным платежом на банковский счёт.

О том, как взыскать долг по расписке читайте в статье.
Исполнительная надпись нотариуса по залогу – это исполнительный документ, на основании которого судебные приставы-исполнители возбуждают исполнительное производство и производят принудительное взыскание задолженности путем обращения взыскания на предмет залога – выставление на торги.

К примеру, между двумя гражданами был заключен договор займа на сумму 1000000 рублей. Для обеспечения обязательств, стороны также заключили договор залога на автомобиль должника, стоимостью 1200000 рублей, с тем условием, что в случае если в предусмотренный срок должник не отдает кредитору сумму займа, кредитор вправе обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи об обращении взыскания на предмет залога – автомобиль. Так кредитор получает гарантию, что сумму долга он так или иначе себе возвратит. При этом разница, полученная кредитором с продажи залогового имущества с торгов, за вычетом расходов судебных приставов-исполнителей, подлежит возвращению должнику.

Отмена исполнительной надписи нотариуса происходит только в судебном порядке (определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2001 N 150-О).

Законом четко установлен срок для обращения в суд - 10 дней с момента получения исполнительной надписи по почте или момента, когда должник узнал о совершенной исполнительной надписи (дату нужно будет подтвердить в суде документально, как правило у нотариуса ставится отметка о фактическом получении).

Исполнительная надпись, заявление кредитора, действия нотариуса и представляемые документы, подтверждающие задолженность, должны соответствовать требованиям Основ законодательства РФ о нотариате, утвержденным ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, в действующей на момент вынесения надписи редакции.

Как правило, отмена исполнительное надписи по залогу – трудоемкий процесс, требующий большого внимания к деталям, документам, на основании которых она выносилась и действиям нотариуса.

Чтобы отменить исполнительную надпись нотариуса по залогу нужно, чтобы она не соответствовала требованиям закона.
Договор о залоге должен быть обязательно нотариально удостоверен и должен содержать условие о возможности обращения взыскания на предмет залога!

Совместно с заявлением о совершении исполнительной надписи для обращения взыскания на предмет залога кредитор должен подать нотариусу:

- договор займа (иного обязательства, обеспеченного залогом);
- договор залога;
- расчет задолженности;
- документ, подтверждающий начальную продажную стоимость (отчет об оценке);

Если договор залога у кредитора отсутствует, нотариус должен запросить копию этого договора в регистрирующем права органе (ГИБДД, Росреестр).
В случае, если какой-либо из документов к заявлению не приложен - нотариус должен отказать в совершении исполнительной надписи о залоге. 

Уведомление об исполнительной надписи о залоге для должника.

В обязательном порядке нотариус должен предложить должнику в добровольном порядке исполнить принятые на себя обязательства. Данное предложение называется уведомлением и содержит основные данные о лице, обратившемся с заявлением о совершении исполнительной надписи, договорах, заключенных между сторонами, сведения об объекте залога и о его начальной продажной стоимости.
Форма уведомления устанавливается федеральным органом юстиции (приказ Минюста России от 07.06.2012 N 95 "Об утверждении формы уведомления нотариусом залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2012 N 24659).
К уведомлению обязательно прикладывается копия расчета задолженности, представленного кредитором.
Нотариус направляет уведомление должнику по адресу, указанному в договорах, а также иным способом, указанным в договорах как способ связи между сторонами.

Если уведомление составлено не по форме, или направлено по неверным адресам (неверным способом связи), или к уведомлению не приложен расчет задолженности - всё это основания для отмены исполнительной надписи.

Срок для добровольного удовлетворения требований нотариуса составляет семь дней.

Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на предмет залога происходит, если должник в течение 14-ти дней с момента получения уведомления нотариуса не представил ему подтверждения исполнения обязательства, обеспеченного залогом (квитанции о погашении задолженности или расписки и т.д.), подтверждение отсутствия оснований для обращения взыскания на залог (например, решение суда о признании договора займа или залога недействительным) или подтверждение, что на данный предмет залога нельзя обращать взыскания (например, единственное жилье). Также в случае если на заложенное имущество наложены обеспечительные меры по решению суда - это также следует сообщить нотариусу.
В таких случаях совершать исполнительную надпись нельзя.

Отмена исполнительной надписи об обращении взыскания на предмет залогаПорядок отмены исполнительной надписи о залоге в суде.

Чтобы отменить исполнительную надпись нотариуса по залогу, прежде всего, необходимо грамотно составить исковое заявление в суде по правилам статей 131-132 ГПК РФ. Ответчиком по делу будет выступать нотариус, а кредитор, обратившийся к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи, выступает третьим (заинтересованным) лицом.
В заявлении указывается, почему должник не согласен с совершенной исполнительной надписью и как именно она нарушает его права и законные интересы, а также положения действующего законодательства.

Отмена исполнительной надписи в судебном порядке проходит в порядке искового производства с назначением судебных заседаний и вызовов лиц, участвующих в деле. По срокам в Москве весь процесс, как правило, занимает несколько месяцев.
На основании решения суда происходит отмена исполнительной надписи по залогу, уже взысканные денежные средства подлежат возвращению должнику. Однако у кредитора возникает право на взыскание задолженности в судебном порядке.

Если вам необходима юридическая помощь, чтобы отменить исполнительную надпись нотариуса по залогу, звоните по телефону указанному ниже, или воспользуйтесь формой обратной связи в разделе «Контакты».
Исполнительная надпись нотариуса – это исполнительный документ, на основании которого судебные приставы-исполнители возбуждают исполнительное производство и производят принудительное взыскание задолженности.

Отмена исполнительной надписи нотариуса происходит только в судебном порядке (определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2001 N 150-О).

Законом четко установлен срок для обращения в суд - 10 дней с момента получения исполнительной надписи по почте или момента, когда должник узнал о совершенной исполнительной надписи (дату нужно будет подтвердить в суде документально, как правило у нотариуса ставится отметка о фактическом получении).

О том, как отменить исполнительную надпись нотариуса об обращении взыскания на заложенное имущество читайте в отдельной статье.

Исполнительная надпись, заявление кредитора, действия нотариуса и представляемые документы, подтверждающие задолженность, должны соответствовать требованиям Основ законодательства РФ о нотариате, утвержденным ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, в действующей на момент вынесения надписи редакции.

Как правило, отмена исполнительное надписи – трудоемкий процесс, требующий большого внимания к деталям и документам, на основании которых она выносилась.

Чтобы отменить исполнительную надпись нотариуса нужно, чтобы она не соответствовала требованиям закона: отмена исполнительной надписи

1. В условиях кредитного договора (договора займа или договора о залоге) должно быть предусмотрено право кредитора на принудительное взыскание долга путем совершения исполнительной надписи;
2. Со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, должно пройти не более чем два года;
3. Кредитор должен предварительно направить должнику уведомление о необходимости погасить задолженность не менее чем за 14 дней до момента обращения к нотариусу;
4. Взыскание пеней и/или иных штрафных санкций (за исключением процентов на сумму долга) по исполнительным надписям не производится.
5. Если по обязательству предусмотрен срок его наступления, то необходимы документы, подтверждающие, что данный срок наступил.

(например, договором займа предусмотрено, что срок возврата денежных средств наступает только после регистрации кредитора в жилом помещении - значит нотариусу нужно представить выписку из домовой книги, подтверждающую регистрацию кредитора с такого-то числа).

Вместе с заявлением о совершении исполнительной надписи кредитор должен представить нотариусу следующие документы:

- кредитный договор (договор займа или договор залога) и полный расчет задолженности (процентов) с указанием платежных реквизитов счета взыскателя;
- копию уведомления о задолженности должника с документами, подтверждающими факт направления данного уведомления (почтовые документы).

Сама исполнительная надпись также должна соответствовать требованиям закона. В ней указывается:

- место и дата её совершения;
- ФИО нотариуса и наименование нотариальной конторы (округа);
- сведения о взыскателе;
- сведения о должнике;
- срок, за который производится взыскание (период образования задолженности);
- номер регистрации надписи в реестре;
- сумма нотариального тарифа, уплаченного кредитором нотариусу;
- подпись и печать нотариуса.

Если хотя бы одно из указанных условий не соблюдено - можно смело выходить в суд и обжаловать действия нотариуса.

Отмена исполнительной надписи в суде.

Чтобы отменить исполнительную надпись нотариуса, прежде всего, необходимо грамотно составить исковое заявление в суде по правилам статей 131-132 ГПК РФ. Ответчиком по делу будет выступать нотариус, а кредитор, обратившийся к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи, выступает третьим (заинтересованным) лицом.

В заявлении указывается, почему должник не согласен с совершенной исполнительной надписью и как именно она нарушает его права и законные интересы, а также положения действующего законодательства.

Отмена исполнительной надписи в судебном порядке проходит в порядке искового производства с назначением судебных заседаний и вызовов лиц, участвующих в деле. По срокам в Москве весь процесс, как правило, занимает несколько месяцев. Суд истребует все документы по надписи у нотариуса и по доводам, изложенным к иске, исследует - соответствует ли вынесенная надпись действующему законодательству, или нотариусом были допущены нарушения. 

На основании решения суда происходит отмена исполнительной надписи, уже взысканные денежные средства подлежат возвращению должнику. Однако у кредитора возникает право на взыскание задолженности в судебное порядке.

Если вам необходима юридическая помощь, чтобы отменить исполнительную надпись нотариуса, звоните по телефону указанному ниже, или воспользуйтесь формой обратной связи в разделе «Контакты».
Как взыскать заработную плату без трудового договора 1В настоящее время, к сожалению, распространены случаи так называемого «черного» трудоустройства. Работодатель нанимает работника на работу без оформления трудового договора в нарушение статей 66, 67 и 68 ТК РФ, абз. 2 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 года № 2, за что его можно привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ и даже - к уголовной (ст. 199.1 УК РФ). Некоторых работников это устраивает, а кого-то нет, но, тем не менее, трудовая деятельность ведется.

И, как правило, работодатель начинает производить задержку в выплате заработной платы или не выплачивает её вовсе.

Между тем, работодатель обязан выплачивать заработную пату всем сотрудникам, даже официально не трудоустроенным, поскольку по ст. 16 ТК РФ после фактического допуска сотрудника к работе и возникают трудовые отношения между работодателем и работником со всеми вытекающими обязанностями и правами для обеих сторон. Конечно, при официальном трудоустройстве обязать работодателя выплатить зарплату гораздо проще, чем при неофициальном, но взыскать заработную плату без трудового договора вполне реально, если подойти к делу старательно, тщательно и максимально грамотно. Мы рассмотрим в настоящей статьи основные пути решения данной проблемы максимально детально с примерами из судебной практики.

Чтобы взыскать заработную плату без трудового договора надо придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Займитесь сбором письменных\вещественных доказательств того, что вы действительно работали (работаете) в данной организации.

Пригодится практически все: деловая переписка, документация, телефонные разговоры с начальством или другими сотрудниками, какая-либо документация данной компании (к примеру, в случае с доставщиками подойдут заказ-наряды, ордера, акты приема-передачи товара и т.д.). Старайтесь, чтобы в собранных документах фигурировали ваши данные или подпись. Нужно, чтобы по документам можно было идентифицировать вас, как сотрудника, выполняющего определенные обязанности и именно в данной организации. Конечно, проще осуществлять сбор доказательств продолжая осуществлять трудовую деятельность, т.е. не спешите уходить. Без данных доказательств взыскать заработную плату без трудового договора практически невозможно, потому что в силу ст. 56 ГПК РФ вы должны доказать, что действительно осуществляли трудовую деятельность в данной организации.

2. Подготовьте свидетелей, которые подтвердят, что вы работали в данной организации в такой-то должности в определенный период времени.

На самом деле, это один из самых сложных пунктов в исполнении, потому что абы какие свидетели не подойдут - нужны непосредственно сотрудники этой организации, а они, как правило, боясь за свое рабочее место, свидетельствовать не хотят. Но если вам удастся уговорить хотя бы одного человека - вам повезло! К показанием друзей и родственников работнику суды относятся весьма скептически.

3. Обратитесь с жалобами на работодателя в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Жалоба должна быть лаконичной и краткой, содержать все основные сведения и данные компании, к ней можно приложить доказательства, свидетельствующие о вашем фактическом трудоустройстве. Не забудьте указать обратный адрес для почтовой корреспонденции, и свой контактный номер телефона для быстрой связи. 

Как взыскать заработную плату без трудового договора 2По факту обращения будут проведены соответствующие проверки, осуществлен выход к месту работы и беседа с работодателем, при необходимости - сбор иных сведений, в том числе документальных.
Срок проведения проверки установлен в 30 дней с момента получения соответствующего заявления, но в некоторых случаях срок проверки может быть продлен до 90 дней.

В лучшем случае по факту проведенной проверки будет установлен факт нарушения ваших прав как работника и нарушения работодателем действующего законодательства. Работодатель будет привлечен к ответственности, ему будет выдано предписание об обязании осуществить ваше официальное трудоустройство и произвести выплату зарплаты. При таком исходе событий даже не придется обращаться в суд, чтобы взыскать заработную плату без трудового договора. В худшем случае результаты проверки (в том числе так называемые «отписки») послужат в суде доказательством, что вы предприняли все зависящие от себя меры по защите своих законных прав, действовали добросовестно, открыто и честно, что будет явным плюсом в вашу пользу.

4. Обратитесь в суд.

Чтобы взыскать заработную плату без трудового договора в судебном порядке в первую очередь необходимо составить грамотное исковое заявление, соответствующее требованиям статей 131-132 ГПК РФ. Как и в случае с жалобами, при написании лучше не допускать эмоциональной окраски текста и стараться излагать ваши доводы и обоснования максимально четко и понятно. Также вам нужно будет сделать подробный расчет заработной платы, которую вы просите взыскать.

ВАЖНО! Помимо взыскания заработный платы, вы имеете право просить суд взыскать с работодателя также компенсацию - проценты в размере 1\150 ключевой ставки Центрального Банка РФ (действовавшей в соответствующие периоды времени) от суммы долга за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ) и компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ). Расчет компенсации также надо будет приложить к исковому заявлению.

Самое главное - это просительная часть. Нужно просить суд не просто взыскать с работодателя заработную плату, но и установить факт осуществления вами трудовых обязанностей. Ведь работодатель не может быть обязан выплачивать что-либо, если трудовых отношений не установлено.

К исковому заявлению прикладываются все собранные вами доказательства (аудио- и видеозаписи прикладываются на съемных носителях: флешки или CD-диски), и полный пакет документов подается в суд по количеству лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении такой категории дел, суды обязаны установить наличие (отсутствие) гражданско-правовых договоров, штатного расписания работодателя, иных внутренних регламентов организации, суд выясняет имелись ли признаки трудовых отношений между сторонами и трудового договора (правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в Определении от 19.05.2009 г. № 597-О-О).
Сомнения судов обязаны толковаться в пользу наличия трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ).

Судебная практика:

При грамотном подходе к делу выносится положительное решение –

Как взыскать зп практика
Решение Промышленного районного суда г. Курска от 31.03.16, дело № 2-239/16.

А в случае недостаточности представленных доказательств, суд откажет в иске –

Как взыскать зп практика1
Решение Октябрьского районного суда г. Иваново от 25.12.2017, дело № 2-2710/17.

Чтобы взыскать заработную плату без трудового договора в судебном порядке лучше обратиться к опытному специалисту, поскольку своевременно оказанная юридическая помощь - залог успешного исхода дела.
Как взыскать алименты по максимумуКак правило, алименты взыскиваются в небольшом размере, а если при взыскании не подходить к делу грамотно и тщательно подготовившись - есть риск получить и вовсе смешную сумму.

Однако существуют негласные, но абсолютно законные способы увеличить размер алиментов до максимально возможного. Даже при заработной плате алиментно обязанного лица (плательщика) в 15000 рублей вполне реально взыскать алименты в размере 13000 рублей ежемесячно, а в исключительных случаях - даже выше, чем его доход, т.е. более 15000 рублей. И всё это совершенно законно и легально, просто надо знать некоторые небольшие хитрости, которые мы рассмотрим в настоящей статье.

При этом наши советы подходят не только при взыскании алиментов на ребенка, но и на родителей или содержание родителя, находящегося в декрете.

Сразу отметим, что непосредственное цитирование статей закона здесь публиковаться не будет, дабы не грузить текст информацией, которая и без того находится в общем доступе на официальных сайтах законодателя. Зато мы приведем и рассмотрим некоторые случаи из судебной практики.

Общие положения взыскания алиментов.

Начнем с краткой теории: как правило, алименты взыскиваются в долевом соотношении доходу - 104 от всех видов заработка или иного дохода (ст. 81 СК РФ). В статье 82 СК РФ указано с каких именно видов дохода происходит удержание алиментов.

В случаях, если у плательщика нет постоянного источника дохода, или он имеет нерегулярный и/или постоянно меняющийся заработок (например, учредители ООО или индивидуальные предприниматели), алименты можно взыскать в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).

В настоящий момент, при установлении размера твердой денежной суммы суды руководствуются размером величины прожиточного минимума того региона, в котором проживает ребенок. На одного ребенка суд может установить размер алиментов в размере одного, одного с половиной или даже двух-трех размеров прожиточного минимума, с последующей индексацией (с ростом величины прожиточного минимума, растет и размер алиментов). Наша цель, сделать данный размер как можно выше, чтобы взыскать алименты по максимуму.

Пример: размер заработной платы отца ребенка составляет 6000 рублей. При стандартном (долевом) взыскании размер алиментов составит 1500 рублей. Даже для отдаленных от Москвы регионов этой суммы не хватит и на часть расходов на ребенка. Поэтому нам выгоднее просить алименты в твердой денежной сумме. Размер прожиточного минимума в том регионе, в котором проживает ребенок, составляет, скажем, 9000 рублей. Значит, алименты можно просить взыскать именно в размере 9000 рублей ежемесячно, с последующей индексацией, или даже выше. Согласитесь, это лучше чем 1500 рублей.


Однако законом предусмотрена возможность взыскать алименты ещё в большем размере: 1,5 от прожиточного минимума (в нашем случае, это 13500 рублей) или 2 прожиточных минимума (18000 рублей).

Размер твердой денежной суммы алиментов, взыскиваемых в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 85, п. 3 ст. 87, ст. ст. 89, 90, 93 - 97 СК РФ, устанавливается судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон, исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств (ст. 91, п. 2 ст. 98 СК РФ).

Так как взыскать алименты по максимуму? Практика. 

Отметим, что чтобы взыскать алименты по максимуму необходимо начать готовиться к суду за несколько месяцев до предполагаемой подачи документов в суд: собрать необходимый пакет документов, найти и подготовить свидетелей (при необходимости), собрать сведения о плательщике алиментов и, конечно же, подготовить хороший, грамотный иск.

1. Снизьте свой размер дохода до минимума.

Вы должны показать суду, что у вас нет возможности содержать ребенка самостоятельно, или что вашего дохода недостаточно.
Бояться каких-либо последствий не стоит, даже если вы официально не трудоустроены и доход ваш равен нулю, никто у вас ребенка не заберет и на учет семью не поставит, зато на размер алиментов это хорошо влияет.

Как это сделать:

- если вы планируете получать какие-либо социальные выплаты, воздержитесь от этого на время судебного процесса, и возьмите в соцзащите справку о том, что выплаты на содержание ребенка вам не производятся;

- возьмите справку 2-НДФЛ с места работы о вашем заработке в настоящий момент. Как правило, работодатель на время декрета производит небольшие выплаты. Если официального трудоустройства у вас нет, сделайте копию трудовой книжки и предоставьте в суд. В идеале можно встать на биржу труда;

- если в собственности нет жилья, то надо взять выписку из ЕГРН из Росреестра. Так вы покажете ваше материальное положение в целом. То же самое касается транспортных средств. Вы показываете, что не являетесь скрытым миллионером, который делает вид, что ему не на что содержать ребенка, зато это поможет взыскать алименты по максимуму.

Судебная практика: «...Кроме того, суд учитывает материальное положение истца, отсутствие постоянного источника дохода и имеющегося в собственности имущества. Определение размера алиментов в твердой денежной сумме обеспечит стабильность в содержании ребенка, позволит избежать затруднений при определении размера алиментов, подлежащих дальнейшей уплате...» - решение мирового судьи судебного участка № 67 от 20.04.2018 года (дело № 2-157/67/2018).

2. Максимально повысьте размер расходов на ребенка.

В данном случае надо показать суду, что вы тратите на ребенка больше, чем можете позволить. Учитывается покупка питания, одежды, игрушек, оплата школы\детского садика, внеклассные кружки и развивающие занятия, репетиторы, посещение медицинских организаций, лечение и т.д.

Как это сделать:

- запаситесь большим количеством чеков о покупке игрушек, продуктов, предметов гигиены и других вещей для ребенка;

- соберите документы о расходах по образованию ребенка: договор со школой (дошкольным учреждением), кружками, документы, подтверждающие оплату. Если ребенок посещает репетитора неофициально, попросите репетитора заключить с вами договор об оказании образовательных услуг и написать расписки об оплате. То же самое касается няни;

- аренда жилья, в случае отсутствия в собственности собственной квартиры (дома), также с документами об оплате (касается и первого пункта о снижении дохода истца);

- оплата ЖКУ.

Пример: по справке 2-НДФЛ ваш доход составляет 5000 рублей. При этом на питание ребенка (по квитанциям) в месяц уходит 3000 рублей, на одежду - 1000, на оплату ЖКУ - 3000, плюс вам ещё необходимы средства на содержание себя самого. А если ребенок часто болеет, или является инвалидом - то ещё и расходы на медицинское обслуживание. Очевидно, что в алиментах вы нуждаетесь как в воздухе.

Судебная практика: «...Тем не менее, с учетом обстоятельств дела, принимая во внимание, что несовершеннолетний Д. является инвалидом детства и нуждается в специальном уходе, суд полагает, что алименты в размере 4 МРОТ подлежат взысканию, что позволит обеспечить ребенку максимально возможное сохранение уровня обеспечения. Суд полагает, что сумма алиментов в сумме, эквивалентной 4 МРОТ, не нарушат права и законные интересы сторон и ребенка, а потому подлежит взысканию с ответчика в пользу истца...» - решение мирового судьи судебного участка № 107 от 20.11.2015 года (дело № 2-164/107/2018).

3. Подтверждение того, что плательщик алиментов имеет возможность выплачивать алименты в требуемой сумме.

Данный пункт достаточно проблематичен в исполнении. Есть сведения, которые можно получить любому лицу (например, сведения об имеющихся в собственности объектах недвижимости), а есть такие, которые получить нельзя, но они нужны для дела (например, сведения о доходах).
При необходимости данные сведения может истребовать суд, но для этого надо предоставить в суд ходатайство об истребовании доказательств.

Как правило, плательщик алиментов, как ответчик, самостоятельно предоставляет такие документы, и в свою очередь пытается показать суду, что требуемую сумму алиментов он платить не в состоянии.
В таком случае вашей целью является оспаривание данных доводов. Если ответчик говорит, что у него нет официального дохода, но он ездит на Мерседесе, надо попросить суд запросить в ГИБДД сведения о данном автомобиле.

Также ответчик может попросту не являться на судебные заседания, а отсутствие у него постоянного дохода подтвердить суду следует.

Судебная практика: «...При определении размера алиментов суд учитывает, материальное положение ответчика, то, что он здоров, трудоспособен, находится в молодом возрасте, не имеет на иждивении других несовершеннолетних детей, выплат по исполнительным документам не производит. Ответчик официально не трудоустроен и имеет нерегулярный, меняющийся доход, в связи с чем взыскание алиментов в долевом отношении к доходу невозможно, то размер алиментов должен быть определен в твердой денежной сумме...» - решение мирового судьи судебного участка № 4 от 05.03.2018 года (дело № 2-312/4/2018).

Рассмотрим также такой пример, из нашей недавней практики:

Жила-была семья, у них был свой бизнес, который шел неплохо. Супруги построили несколько домов, купили квартиру, машины, и благополучно развелись. После раздела имущества встал вопрос об алиментах. Мать ребенка подает в суд, указывая, что на содержание ребенка уходит около 50000 рублей в месяц, прикладывая подтверждающие документы, а у неё самой какой-либо доход отсутствует. На резонный вопрос, как при отсутствии дохода можно тратить в месяц только на ребенка 50 тысяч, следует ответ - помогают родители. В данных вопросах суды все равно разбираться не будут. Ответчик (отец ребенка, плательщик алиментов) в свою очередь предоставляет суду справку 2-НДФЛ, из которой следует, что его заработная плата составляет 3500 рублей в месяц, а также доказательства того, что он женат повторно и у него на иждивении находится новорожденный ребенок и нетрудоспособная новая супруга.

Как вы понимаете в такой ситуации и суд, и стороны, даже секретарь суда прекрасно понимают, что все это доходы\расходы исключительно на бумаге и сделаны специально для этого судебного процесса, но суд не может строить решение на голословных утверждениях или не подтвержденных доказательствами доводах, поэтому вынужден руководствоваться представленными документами и иными доказательствами по делу. Вот тут и начинается настоящий судебный процесс и спор о праве (размере алиментов).

Это примерный перечень действий, которые надо предпринять, если вы хотите взыскать алименты по максимуму. На деле всё несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд, поэтому мы рекомендуем в таком сложном вопросе, как взыскание алиментов (в долевом соотношении или в твердой денежной сумме), обращаться к профессионалу.
Попали в неприятную ситуацию, когда деньги были переданы, а должник отказывается их возвращать или вовсе уклоняется от общения?
В таких случаях, законным решением проблемы займется только суд и судебные приставы.
На основании решения суда и исполнительного листа, приставы возбудят исполнительное производство и заставят должника возвратить сумму займа.
Образец иска о взыскании денег по договору займа представлен внизу страницы.

Общие положения по Договорам займа.

При рассмотрении такой категории дел суды руководствуются статьями 309, 310, 807, 808, 810 ГК РФ.

Договор займа необязательно должен быть написан в присутствии свидетелей или заверен у нотариуса. Требования к договору займа установлены ст. 808 ГК РФ - он должен быть обязательно заключен в письменной форме, если сумма займа превышает в 10 раз минимальный размер оплаты труда, установленный в регионе (МРОТ в Москве с 01 января 2018 года составляет 18 742 рубля, значит есть сумма займа больше 187 420 рублей – должен быть обязательно заключен договор займа).

Несоблюдение простой письменной формы сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, влечёт её недействительность (ст. ст. 159, 162 ГК РФ).

Как правило, в договоре займа необходимо отразить существенные детали и условия:

- ФИО, паспортные данные заемщика;
- ФИО, паспортные данные заимодавца;
- сумму займа.

Проценты за пользование займом стороны вправе установить самостоятельно. Если в договоре не прописаны проценты, это не лишает заимодавца права на их взыскание по статьям 395 и 809 ГК РФ.

Срок возврата указывать не обязательно. По общим правилам ст. 810 ГК РФ, если срок возврата займа в договоре не указан, займ должен быть возвращен в течение месяца (30 дней) со дня предъявления требования заимодавца.
То есть, если срок возврата займа не указан в договоре, надо сперва направить заемщику официальное требование о возврате денег.

Обращаться в суд можно будет либо через 30 дней, как заемщик его получил, либо в любое время, как официальное требование вернулось к отправителю неполученным адресатом.

С этого момента на сумму долга начисляются проценты, предусмотренные ст. 395, 809 ГК РФ.

В некоторых случаях взыскать задолженность можно не через суд общей юрисдикции, а обратившись к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа. Это возможно сделать лишь при определенных обстоятельствах: когда отсутствует спор о праве.

 ВНИМАНИЕ! При заключении Договора займа на сумму более 1 000 000 рублей, лучше всего заключить Договор залога на движимое или недвижимое имущество заёмщика для обеспечения его обязательств.


Как написать иск о взыскании денег по договору займа.

Иск пишется по общим правилам ст. 131-132 ГПК РФ. Подсудность определяется по месту жительства должника и зависит также от суммы займа. Если цена иска превышает 50000 рублей - это подсудность районного (городского) суда, если меньше - мирового судьи.

Цена иска формируется из суммы тела займа и процентов (в случае если требование о взыскании процентов предъявляется). Государственная пошлина и иные понесенные по делу издержки в цену иска не входят.
Чтобы рассчитать размер государственной пошлины, которую нужно будет оплатить для подачи иска в суд, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами.

Истец вправе просить суд взыскать с должника проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, рассчитанными со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена, по момент фактического исполнения решения суда.

Можно также заявить требование о взыскании процентов, предусмотренных ст. 809 ГК РФ, но важно помнить, что чем больше процентов предъявляется ко взысканию, тем выше будет государственная пошлина.

Практика показывает, что от требования компенсации морального вреда толку не будет. Суды не взыскивают моральный вред по такой категории дел.
Например в решении Хорошевского районного суда г. Москвы от 09 февраля 2017 года по делу № 2-2567/2017 указано: «Вместе с тем суд не находит оснований для удовлетворения иска о взыскании компенсации морального вреда, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Исходя из предмета иска, к данным правоотношениям не применяются положения ст. 151 ГК РФ, поскольку спор носит имущественный характер, компенсация морального вреда по которому законом не предусмотрена.»

Также обязательно в иске о взыскании долга по договору займа надо указывать о возмещении ответчиком понесенных судебных расходов: оплаченной государственной пошлины, юридических услуг по составлению иска и консультации или оплаты услуг представителя, со ссылкой на положения статей 98, 100 ГПК РФ.

Можно, конечно, при написании использовать образец иска о взыскании денег по договору займа, но помните, что подобные образцы - шаблонны, а ситуации у каждого индивидуальны.

Чем может помочь юрист при составлении иска о взыскании долга:

- правильно определит подсудность;
- произведет расчет процентов с учетом действующих ставок рефинансирования ЦБ РФ в соответствующие периоды и по средним ставками банковского процента по вкладам физических лиц;
- произведет расчет цены иска и государственной пошлины;
- предусмотрит все полагающиеся по такой категории дел выплаты;
- объяснить как правильно подать иск в суд и что делать дальше.

Чего ждать на суде по делам о взыскании долга по договору займа.

Основной проблемой, которая чаще возникает в такой категории дел является явка ответчика (должника) на судебный процесс и его утверждения о том, что фактически долг уже был отдан или, что на самом деле он никаких денежных средств не получал.

Статья 812 ГК РФ дает заемщику право на оспаривание договора займа по его безденежности.
При этом, заемщик должен будет доказать, что в действительности он не получал займ, или получил его в меньшем количестве.

Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей (п. 3 ст. 812 ГК РФ).

В таких случаях, суд рассматривает дело комплексно, с учетом всех представленных в материалы дела доказательств обеими сторонами. Суд также вправе назначить и провести по делу судебную почерковедческую экспертизу с целью установления факта подписи договора займа именно заемщиком.

Важно помнить, что факт передачи (или приема) денежных средств свидетельскими показаниями не подтверждается.

Статья 162 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает последствия несоблюдения простой письменной формы сделки - лишение стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания. Положения данной нормы допускают предоставление только письменных или иных доказательств.

Вместе с тем, свидетельскими показаниями можно подтвердить, что договор займа был подписан под влиянием обмана, насилия или угрозы, а также в случаях, когда договор займа был заключен на заведомо невыгодных для заемщика условиях, в следствие стечения тяжелых обстоятельств (п. 2 ст. 812 ГК РФ).

Ответчик также вправе попросить суд снизить размер начисленных процентов, ссылаясь на ст. 333 ГК РФ. В таком случае придется грамотно возражать на данное заявление.

Также суд может попросить произвести истца перерасчет процентов, в случае если заметит, что расчет не соответствует требованиям закона и/или математическим правилам.

Как правило, рассмотрение иска о взыскании долга, при неявке ответчика и/или в отсутствие его возражений, занимает не более двух-трех заседаний. После вынесения решения, оно ещё месяц вступает в законную силу (заочное решение - месяц и 7 дней), после чего истец уже может получить исполнительный лист и предъявить его в службу судебных приставов исполнителей по месту жительства должника для принудительного взыскания.

Чем в целом поможет юрист по делу о взыскании долгов:

- проконсультирует по правильной подаче иска в суд и ходу судебного процесса;
- поможет на досудебной стадии урегулирования спора;
- объяснит как правильно взаимодействовать со службой судебных приставов;
- возьмет на себя представление интересов в суде, получение судебного решения и исполнительного листа, а также иной необходимой процессуальной документации.

Проанализировав ситуацию, юрист может рекомендовать ходатайствовать перед судом о принятии обеспечительных мер при рассмотрении дела (запрет должнику выезд из РФ, наложение ареста не его имущество, банковские счета и т.д.)

Помните, что квалифицированная юридическая помощь поможет добиться не только более быстрого рассмотрения дела, но и большей суммы взыскания, а понесенные расходы на оплату услуг юриста также взыскиваются с ответчика.

Образец иска о взыскании денег по Договору займа 

 В_____________________
(наименование суда)
Истец: ____________
(ФИО, адрес)
Ответчик:_____________
(ФИО, адрес)

Цена иска:_________
Уплаченная госпошлина:___________
 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по Договору займа
 "___"_________ 20___ года между мной и ответчиком был заключен Договор займа, в соответствии с которым я передал, а ответчик принял от меня денежную сумму в размере ______________ (_____________________________) рублей в срок до "____"___________ 20___ года, под ____ % годовых.
В указанный срок ответчик сумму займа мне вернул.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от его исполнения недопустим.
Мною произведен расчет процентов предусмотренных Договором, согласно которому проценты за период с "___"_________ 20__ г. по "___"_________ 20__ г. (момент подачи иска) равны: ____________(______________________) рублей. Расчет к иску приложен.
В добровольном порядке ответчик сумму долга мне не возвращает, проценты не выплачивает, от общения уклоняется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 131-132 ГПК РФ,
 ПРОШУ:
 1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму долга по Договору займа от "___"_________ 20___ года в размере ______ (______________________) рублей;
2. Взыскать с ответчика в мою пользу проценты по Договору займа за период с "___"_________ 20__ г. по "___"_________ 20__ г. в размере ______ (______________________) рублей;
3. Взыскать с ответчика в мою пользу оплаченную государственную пошлину в размере ______ (______________________) рублей.

Приложение:
- квитанция об оплате госпошлины;
- расчет процентов;
- копия Договора займа от "___"_________ 20___ года;
- копия претензии;
- квитанция и опись почтового вложения об отправке претензии ответчику;
- копия паспорта;
- иск с приложениями для ответчика.

Число, подпись.
Окажут юридическую помощь профессиональные юристы
Мы знаем как защитить Ваши права! Телефон для записи: +7 966 172-22-66