Услуги физическим лицам
Услуги юридическим лицам
Услуги физическим лицам
Выселение собственника из квартиры предусмотрено действующим законодательством, однако на практике это сделать - очень и очень тяжело.
Основания для выселения:
- случаи, когда в помещении произведена незаконная перепланировка (переустройство), которая создает угрозу жизни и здоровья граждан, и отказ собственника приводить помещение в первоначальный вид (ст. 29 ЖК РФ);
- использование помещения не по его прямому назначению с созданием третьим лицам угрозы жизни и здоровью (ст. 293 ГК РФ);
- систематическое и продолжительное нарушение прав и законных интересов соседей (ст. 293 ГК РФ);
- ненадлежащее обращение с помещением (бесхозяйственное), способствующее его разрушению (ст. 293 ГК РФ);
- незаконное приобретение права собственности на помещение (ст. 302 ГК РФ);
- изъятие помещения из-за изъятия земельного участка, расположенного под ним, для государственных или муниципальных нужд (ст. 32 ЖК РФ);
- обращение взыскания на жилое помещение, как на предмет ипотеки (ст. 334 ГК РФ, Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
При принятии решения о выселении человека из помещения, он признается утратившим право пользования данным помещением и также подлежит снятию с регистрационного учёта.
Но не каждый желающий может обратиться в суд с иском о выселении своего соседа, или просто знакомого. Лицо, обращающееся в суд, должно доказать и показать суду, что именно его права и интересы нарушаются ответчиком, а также подтвердить сам факт нарушений и обосновать невозможность воздействия на ответчика иначе, кроме как в судебном порядке.
Как правило, выселить человека из жилого помещения, которое является его собственностью - практически невозможно, за исключением случаев задолженности по ипотеке и изъятия помещения, в связи с изъятием участка для государственных нужд.
На практике известно немного случаев, когда собственника выселяли из-за нарушения прав соседей: 1-2х жалоб на шум или асоциальное поведение будет недостаточно.
Решением Бабушкинского районного суда 2015 года, из однокомнатной квартиры в Москве был выселен её хозяин после доказанности более 50-и случаев нарушения Закона о тишине.
И около 35 случаев нарушения прав и интересов соседей потребовалось зафиксировать, чтобы выселить собственника квартиры в подмосковной Балашихе.
Каждый факт нарушения тишины, а так же иных прав и интересов должен быть зафиксирован и документально подтвержден. Не бойтесь вызывать полицию, для выхода в суд Вам нужны не только свидетели, но и документы.
Известен также случай выселения собственника из квартиры в Балашихе после обращения в суд с иском Администрации города, в связи с незаконной перепланировкой, нарушающей множество градостроительных норм. Угроза перепланировки подтвердилась на двух внесудебных и двух судебных экспертизах, после чего квартира была приведена в первоначальный вид и продана с публичных торгов.
При продаже жилья с публичных торгов бывшему собственнику выплачиваются вырученные с продажи денежные средства за вычетом расходов на исполнение решения.
| Выселение допускается только на основании решения суда! |
Основания для выселения:
- случаи, когда в помещении произведена незаконная перепланировка (переустройство), которая создает угрозу жизни и здоровья граждан, и отказ собственника приводить помещение в первоначальный вид (ст. 29 ЖК РФ);
- использование помещения не по его прямому назначению с созданием третьим лицам угрозы жизни и здоровью (ст. 293 ГК РФ);
- систематическое и продолжительное нарушение прав и законных интересов соседей (ст. 293 ГК РФ);
- ненадлежащее обращение с помещением (бесхозяйственное), способствующее его разрушению (ст. 293 ГК РФ);
- незаконное приобретение права собственности на помещение (ст. 302 ГК РФ);
- изъятие помещения из-за изъятия земельного участка, расположенного под ним, для государственных или муниципальных нужд (ст. 32 ЖК РФ);
- обращение взыскания на жилое помещение, как на предмет ипотеки (ст. 334 ГК РФ, Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
| Нельзя выселить собственника из квартиры за долги, кроме случаев долгов по ипотеке! |
При принятии решения о выселении человека из помещения, он признается утратившим право пользования данным помещением и также подлежит снятию с регистрационного учёта.
Но не каждый желающий может обратиться в суд с иском о выселении своего соседа, или просто знакомого. Лицо, обращающееся в суд, должно доказать и показать суду, что именно его права и интересы нарушаются ответчиком, а также подтвердить сам факт нарушений и обосновать невозможность воздействия на ответчика иначе, кроме как в судебном порядке.
Как правило, выселить человека из жилого помещения, которое является его собственностью - практически невозможно, за исключением случаев задолженности по ипотеке и изъятия помещения, в связи с изъятием участка для государственных нужд.
На практике известно немного случаев, когда собственника выселяли из-за нарушения прав соседей: 1-2х жалоб на шум или асоциальное поведение будет недостаточно.
Решением Бабушкинского районного суда 2015 года, из однокомнатной квартиры в Москве был выселен её хозяин после доказанности более 50-и случаев нарушения Закона о тишине.
И около 35 случаев нарушения прав и интересов соседей потребовалось зафиксировать, чтобы выселить собственника квартиры в подмосковной Балашихе.
Каждый факт нарушения тишины, а так же иных прав и интересов должен быть зафиксирован и документально подтвержден. Не бойтесь вызывать полицию, для выхода в суд Вам нужны не только свидетели, но и документы.
Известен также случай выселения собственника из квартиры в Балашихе после обращения в суд с иском Администрации города, в связи с незаконной перепланировкой, нарушающей множество градостроительных норм. Угроза перепланировки подтвердилась на двух внесудебных и двух судебных экспертизах, после чего квартира была приведена в первоначальный вид и продана с публичных торгов.
При продаже жилья с публичных торгов бывшему собственнику выплачиваются вырученные с продажи денежные средства за вычетом расходов на исполнение решения.
Право на отказ истца от иска регламентировано статьями 39, 173 ГПК РФ. 
Отказаться от иска можно как в устной, так и в письменной форме на любой стадии судебного процесса, даже в апелляционной инстанции.
Когда суд примет отказ от иска, производство по делу будет прекращено.
Установленной законом формы заявления об отказе от иска законом не предусмотрено, оно пишется по универсальной форме. Отказ от иска образец представлен внизу страницы.
Последствия отказа от иска.
Многие боятся, что в случае отказа от иска суд их оштрафует, или воздействует ещё каким-либо неким способом. Это всё чушь! Отказ от иска - это гражданское право истца, регламентированное законом, свидетельствующее о его субъективном волеизъявлении.
Однако истец, отказавшийся от иска, несет иные последствия, также предусмотренные законом:
- с истца, отказавшегося от иска, могут быть взысканы судебные расходы, как в пользу ответчика, так и в пользу дохода бюджета города (ст. ст. 98, 100, 101, 102 ГПК РФ);
- с истца, отказавшегося от иска, могут быть взысканы также понесенные ответчиком и третьими лицами убытки, в виде оплаты транспорта до суда, оплаты отгулов на работе за своё счет и т.д.
Исключение данного правила составляют длящиеся отношения.
Например, когда речь идет о выплате алиментов: гражданин А перестал платить гражданке Б алименты на содержание их общих детей. Гражданка А обратилась в суд с иском о взыскании с него алиментов, однако в ходе судебного процесса гражданин Б полностью погасил задолженность. Гражданка А отказалась в суде от иска, но она не лишена права подать иск о взыскании алиментов к гражданину Б повторно, в случае, если данная ситуация опять повторится.
В случае, если Вы не уверены в своём оппоненте, лучше заключите с ним в суде мировое соглашение. Однако если Вы уверены в своём решении, то образец заявления об отказе от иска представилен ниже.
В каких случаях суд может не принять отказ от иска.
Четкого перечня законодательство не содержит, при рассмотрении вопроса о принятии отказа от иска истцом суд руководствуется внутренними убеждениями и требованиями закона.
Однако практика выделяет несколько случаев:
- когда иск заявлен в интересах несовершеннолетних детей и отказ от иска противоречит интересам детей;
- отказом от иска нарушаются законные права и интересы третьих лиц;
- когда отказ от иска заявляется лицом, не имеющим полномочий (отсутствие доверенности или данного права в доверенности, в случаях, когда речь идет о представлении интересов);
- когда письменный отказ от иска не подписан.
При отказе от иска, истец вправе вернуть уплаченную за иск государственную пошлину.
Отказ от иска Образец

Отказаться от иска можно как в устной, так и в письменной форме на любой стадии судебного процесса, даже в апелляционной инстанции.
Когда суд примет отказ от иска, производство по делу будет прекращено.
Установленной законом формы заявления об отказе от иска законом не предусмотрено, оно пишется по универсальной форме. Отказ от иска образец представлен внизу страницы.
Последствия отказа от иска.
Многие боятся, что в случае отказа от иска суд их оштрафует, или воздействует ещё каким-либо неким способом. Это всё чушь! Отказ от иска - это гражданское право истца, регламентированное законом, свидетельствующее о его субъективном волеизъявлении.
Однако истец, отказавшийся от иска, несет иные последствия, также предусмотренные законом:
- с истца, отказавшегося от иска, могут быть взысканы судебные расходы, как в пользу ответчика, так и в пользу дохода бюджета города (ст. ст. 98, 100, 101, 102 ГПК РФ);
- с истца, отказавшегося от иска, могут быть взысканы также понесенные ответчиком и третьими лицами убытки, в виде оплаты транспорта до суда, оплаты отгулов на работе за своё счет и т.д.
| В случае отказа от иска, согласно ст. 221 ГПК РФ, Вы уже никогда не сможете предъявить те же требования к тому же ответчику и на тех же основаниях! |
Исключение данного правила составляют длящиеся отношения.
Например, когда речь идет о выплате алиментов: гражданин А перестал платить гражданке Б алименты на содержание их общих детей. Гражданка А обратилась в суд с иском о взыскании с него алиментов, однако в ходе судебного процесса гражданин Б полностью погасил задолженность. Гражданка А отказалась в суде от иска, но она не лишена права подать иск о взыскании алиментов к гражданину Б повторно, в случае, если данная ситуация опять повторится.
В случае, если Вы не уверены в своём оппоненте, лучше заключите с ним в суде мировое соглашение. Однако если Вы уверены в своём решении, то образец заявления об отказе от иска представилен ниже.
В каких случаях суд может не принять отказ от иска.
Четкого перечня законодательство не содержит, при рассмотрении вопроса о принятии отказа от иска истцом суд руководствуется внутренними убеждениями и требованиями закона.
Однако практика выделяет несколько случаев:
- когда иск заявлен в интересах несовершеннолетних детей и отказ от иска противоречит интересам детей;
- отказом от иска нарушаются законные права и интересы третьих лиц;
- когда отказ от иска заявляется лицом, не имеющим полномочий (отсутствие доверенности или данного права в доверенности, в случаях, когда речь идет о представлении интересов);
- когда письменный отказ от иска не подписан.
При отказе от иска, истец вправе вернуть уплаченную за иск государственную пошлину.
Отказ от иска Образец
| В _____________________ (наименование суда) от _____________________ (ФИО полностью, адрес) Данные иных лиц, участвующих в деле (при наличии) Номер дела |
| ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСКА |
| Мною был предъявлен в суд иск к __________________________(указать ответчика). В связи с тем, что в настоящий момент конфликтная ситуация между нами решена во внесудебном порядке, необходимости в судебном разбирательстве более не имеется. На основании изложенного, руководствуясь ст. 39 ГПК РФ, |
| ПРОШУ: |
| Принять мой отказ от исковых требований к _______ по делу № __________. Последствия отказа от иска, предусмотренные статьями 173, 221 ГПК РФ, мне разъяснены и понятны. Число, подпись |
В настоящее время не существует такого понятия как «выписка из квартиры», юридически правильно будет говорить «снятие с регистрационного учета», но для удобства понимая, мы прибегнем к старому определению.
Мы рассмотрим в данной статье как выписать человека из квартиры, находящейся в частной собственности, без его согласия.
О том, как выписать человека из квартиры, находящейся в муниципальной собственности, читайте здесь.
Основные моменты.
1. Выписать человека из квартиры без его согласия можно только в судебном порядке;
2. Выписать человека из квартиры можно только в случае, если он не является её собственником и не владеет на праве собственности долей в праве общей долевой собственности.
(об утрате права пользования жильем непосредственно собственником квартиры читайте здесь)
Чтобы выписать человека из квартиры, которая находится в собственности надо, чтобы суд признал человека (ответчика) утратившим право пользования жилым помещением. На основании судебного решения человек снимается с регистрационного учета, то есть происходит выписка.
Когда утрачивается право пользования жильем - у человека прекращается право пользования квартирой: право на вселение, проживание и, соответственно, право регистрации.
Выписать из квартиры человека без его согласия без суда - невозможно.
И отвечаем на самый часто задаваемый вопрос «Неужели можно выписать из квартиры в никуда?» - Да, можно! Данное право регламентировано ст. 7 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Как выписать из квартиры, находящейся в частной собственности.
Основанием для утраты права пользованием жильем, находящимся в собственности, является несколько факторов:
- прекращение семейных отношений с собственником жилья, или случаи, когда семейные отношения никогда не возникали (ст. 31 ЖК РФ);
- продажа жилья новому собственнику (п. 2 ст. 292 ГК РФ);
- использование жилья не по его прямому назначению (ст. 35 ЖК РФ);
- расторжение собственником договора пользования жилым помещением, в том числе, бессрочного (ст. ст. 698, 699 ГК РФ).
Каждое из данных обстоятельств необходимо будет доказать и документально подтвердить (ст. 56 ГПК РФ).
Законодательство относит к понятию «член семьи собственника» следующих лиц:
- супруг;
- дети;
- родители.
Иные родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, только в случае, если они были вселены самим собственников в помещение в качестве членов его семьи (ч. 1, 2, 4 ст. 31 ЖК РФ).
Как правило, при продолжительном конфликте между родными родственниками и сложившейся тяжелой обстановке в целом, при подаче иска заявляется, что фактически семейные отношения между сторонами прекращены, совместное хозяйство не ведется и сохранение семьи невозможно. И даже не смотря на то, что лица продолжают оставаться кровными родственниками, или родственниками по закону, суд считает, что они уже члены разных семей.
Однако суд также обязан, в случае возражения ответчика против удовлетворения иска, решить вопрос о возможности сохранения за бывшим членом семьи собственника жилья права пользования данным жильем на определенный срок, даже когда сам ответчик об этом в суде не заявил (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»).
Сохранение права пользования жильем, находящимся в частной собственности, за бывшим членом семьи собственника.
Суд вправе сохранить за бывшим членом семьи собственника жилого помещения права пользования жильём на определенный срок в следующих случаях:
- когда бывший член семьи не приобрел, не имеет в собственности, и не осуществляет права пользования другим жилым помещением (к таким случаям закон относит наём жилого помещения, заключения договора долевого участия в строительстве, принятие наследства и т.д.);
- бывший член семьи не может обеспечить себя иным жильем, в том числе из-за финансового и материального положения, состояния здоровья, нетрудоспособности, инвалидности и т.д.
Определяя срок, в течение которого суд сохраняет за бывшим членом семьи право пользования жилым помещением, суд исходит из требований разумности и справедливости и конкретных обстоятельства каждого отдельного дела.
Практика показывает, что право пользование может сохраняться как на несколько месяцев, так и на несколько лет.
И раньше, чем пройдет установленный судом срок, выписать человека из квартиры и/или выселить его - не получится.
Если Вы решили самостоятельно выписать человека из своей квартиры без его согласия, то мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма действий:
1. Необходимо правильно составить исковое заявление в суд (по правилам ст. ст. 131-132 ГПК РФ);
2. Оплатить государственную пошлину, как за иск неимущественного характера;
3. Собрать и проверить документы на квартиру и документы, доказывающие обстоятельства Вашей ситуации;
4. Найти и подготовить свидетелей, которые при необходимости смогут прийти в суд и подтвердить Ваши слова (соседи, друзья семьи, родственники и т.д.);
5. Подать документы в суд по количеству лиц, участвующих в деле и ожидать вызова на судебное заседание.
После рассмотрения дела, суд вынесет решение, которым удовлетворит Ваш иск, или откажет в его удовлетворении.
Решение можно обжаловать в течение 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части решения (полная отписка).
Если решение положительное, и никто его не обжаловал, то оно вступит в законную силу через 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части, после чего, его необходимо будет получить с отметкой о вступлении в законную силу и подать в орган регистрационного учета (ФМС или паспортный стол), чтобы человека выписали.
Сроки рассмотрения такого дела зависят от загруженности суда, в Москве и Московской области процесс «от и до» может занять до полугода, и всё это время человек будет состоять на регистрационном учете.
Какие могут возникнуть проблемы при рассмотрении дела:
- при рассмотрении дела, в случаях, когда ответчик самостоятельно в суд не является, как правило, суды истребуют информацию из государственных учреждений по месту регистрации ответчика: Почты России, медицинских организаций, военкомата, - получались ли ответчиком государственные услуги, и когда в последний раз;
- также суд вправе запросить у операторов мобильной связи, имеются ли у ответчика зарегистрированные номера, чтобы позвонить ему и вызвать в суд.
Отправка судебных запросов и ожидание ответов на них может занять длительное время и каждый раз становиться основаниям для отложения судебного разбирательства на более поздний срок. Чтобы как содействовать ускорению процесса, многие судьи просят истца самостоятельно отвозить запросы в организации.
Кроме того, в случаях, когда местонахождение ответчика неизвестно, и его мобильный номер не установлен, суд вправе привлечь к участию в деле адвоката, в качестве защитника ответчика (ст. 50 ГПК РФ).
Также не стоить забывать о том, что ответчик может самостоятельно узнать о проходящем судебном процессе и явиться в суд с возражениями.
Зачастую встречаются такие случаи, когда ответчик подает встречный иск о нечинении ему препятствий в пользовании квартирой и вселении. При этом, как правило, он утверждает, что его выселили, мешали жить, из-за чего он был вынужден съехать. Как суд рассмотрит данную ситуацию будет зависеть только от доказательств, представленных обеими сторонами.
Или ответчик вправе заявить требование о сохранении за ним права пользования жильем на неопределенный срок, ссылаясь на невозможность проживания в другой квартире и отсутствие возможности приобрести новую, или снять в аренду.
Как видите, выписать человека из квартиры – не так-то просто. Необходимо подойти к данному процессу ответственно и основательно, поскольку если в иске откажут, при рассмотрении апелляции суд второй инстанции новые доказательства по делу не принимает. Поэтому если Вы не уверены в своих силах – лучше обратитесь к опытному специалисту.
Мы рассмотрим в данной статье как выписать человека из квартиры, находящейся в частной собственности, без его согласия.
О том, как выписать человека из квартиры, находящейся в муниципальной собственности, читайте здесь.
Основные моменты.
1. Выписать человека из квартиры без его согласия можно только в судебном порядке;
2. Выписать человека из квартиры можно только в случае, если он не является её собственником и не владеет на праве собственности долей в праве общей долевой собственности.
(об утрате права пользования жильем непосредственно собственником квартиры читайте здесь)
Чтобы выписать человека из квартиры, которая находится в собственности надо, чтобы суд признал человека (ответчика) утратившим право пользования жилым помещением. На основании судебного решения человек снимается с регистрационного учета, то есть происходит выписка.
Когда утрачивается право пользования жильем - у человека прекращается право пользования квартирой: право на вселение, проживание и, соответственно, право регистрации.
Выписать из квартиры человека без его согласия без суда - невозможно.
И отвечаем на самый часто задаваемый вопрос «Неужели можно выписать из квартиры в никуда?» - Да, можно! Данное право регламентировано ст. 7 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Как выписать из квартиры, находящейся в частной собственности.
Основанием для утраты права пользованием жильем, находящимся в собственности, является несколько факторов:
- прекращение семейных отношений с собственником жилья, или случаи, когда семейные отношения никогда не возникали (ст. 31 ЖК РФ);
- продажа жилья новому собственнику (п. 2 ст. 292 ГК РФ);
- использование жилья не по его прямому назначению (ст. 35 ЖК РФ);
- расторжение собственником договора пользования жилым помещением, в том числе, бессрочного (ст. ст. 698, 699 ГК РФ).
Каждое из данных обстоятельств необходимо будет доказать и документально подтвердить (ст. 56 ГПК РФ).
Законодательство относит к понятию «член семьи собственника» следующих лиц:
- супруг;
- дети;
- родители.
Иные родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, только в случае, если они были вселены самим собственников в помещение в качестве членов его семьи (ч. 1, 2, 4 ст. 31 ЖК РФ).
Как правило, при продолжительном конфликте между родными родственниками и сложившейся тяжелой обстановке в целом, при подаче иска заявляется, что фактически семейные отношения между сторонами прекращены, совместное хозяйство не ведется и сохранение семьи невозможно. И даже не смотря на то, что лица продолжают оставаться кровными родственниками, или родственниками по закону, суд считает, что они уже члены разных семей.
Однако суд также обязан, в случае возражения ответчика против удовлетворения иска, решить вопрос о возможности сохранения за бывшим членом семьи собственника жилья права пользования данным жильем на определенный срок, даже когда сам ответчик об этом в суде не заявил (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»).
Сохранение права пользования жильем, находящимся в частной собственности, за бывшим членом семьи собственника.
Суд вправе сохранить за бывшим членом семьи собственника жилого помещения права пользования жильём на определенный срок в следующих случаях:
- когда бывший член семьи не приобрел, не имеет в собственности, и не осуществляет права пользования другим жилым помещением (к таким случаям закон относит наём жилого помещения, заключения договора долевого участия в строительстве, принятие наследства и т.д.);
- бывший член семьи не может обеспечить себя иным жильем, в том числе из-за финансового и материального положения, состояния здоровья, нетрудоспособности, инвалидности и т.д.
Определяя срок, в течение которого суд сохраняет за бывшим членом семьи право пользования жилым помещением, суд исходит из требований разумности и справедливости и конкретных обстоятельства каждого отдельного дела.
Практика показывает, что право пользование может сохраняться как на несколько месяцев, так и на несколько лет.
И раньше, чем пройдет установленный судом срок, выписать человека из квартиры и/или выселить его - не получится.
Если Вы решили самостоятельно выписать человека из своей квартиры без его согласия, то мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма действий:
1. Необходимо правильно составить исковое заявление в суд (по правилам ст. ст. 131-132 ГПК РФ);
2. Оплатить государственную пошлину, как за иск неимущественного характера;
3. Собрать и проверить документы на квартиру и документы, доказывающие обстоятельства Вашей ситуации;
4. Найти и подготовить свидетелей, которые при необходимости смогут прийти в суд и подтвердить Ваши слова (соседи, друзья семьи, родственники и т.д.);
5. Подать документы в суд по количеству лиц, участвующих в деле и ожидать вызова на судебное заседание.
После рассмотрения дела, суд вынесет решение, которым удовлетворит Ваш иск, или откажет в его удовлетворении.
Решение можно обжаловать в течение 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части решения (полная отписка).
Если решение положительное, и никто его не обжаловал, то оно вступит в законную силу через 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части, после чего, его необходимо будет получить с отметкой о вступлении в законную силу и подать в орган регистрационного учета (ФМС или паспортный стол), чтобы человека выписали.
Сроки рассмотрения такого дела зависят от загруженности суда, в Москве и Московской области процесс «от и до» может занять до полугода, и всё это время человек будет состоять на регистрационном учете.
| Обращаем Ваше внимание на то, что часть оплаченных коммунальных платежей, можно взыскать с ответчика! |
Какие могут возникнуть проблемы при рассмотрении дела:
- при рассмотрении дела, в случаях, когда ответчик самостоятельно в суд не является, как правило, суды истребуют информацию из государственных учреждений по месту регистрации ответчика: Почты России, медицинских организаций, военкомата, - получались ли ответчиком государственные услуги, и когда в последний раз;
- также суд вправе запросить у операторов мобильной связи, имеются ли у ответчика зарегистрированные номера, чтобы позвонить ему и вызвать в суд.
Отправка судебных запросов и ожидание ответов на них может занять длительное время и каждый раз становиться основаниям для отложения судебного разбирательства на более поздний срок. Чтобы как содействовать ускорению процесса, многие судьи просят истца самостоятельно отвозить запросы в организации.
Кроме того, в случаях, когда местонахождение ответчика неизвестно, и его мобильный номер не установлен, суд вправе привлечь к участию в деле адвоката, в качестве защитника ответчика (ст. 50 ГПК РФ).
Также не стоить забывать о том, что ответчик может самостоятельно узнать о проходящем судебном процессе и явиться в суд с возражениями.
Зачастую встречаются такие случаи, когда ответчик подает встречный иск о нечинении ему препятствий в пользовании квартирой и вселении. При этом, как правило, он утверждает, что его выселили, мешали жить, из-за чего он был вынужден съехать. Как суд рассмотрит данную ситуацию будет зависеть только от доказательств, представленных обеими сторонами.
Или ответчик вправе заявить требование о сохранении за ним права пользования жильем на неопределенный срок, ссылаясь на невозможность проживания в другой квартире и отсутствие возможности приобрести новую, или снять в аренду.
Как видите, выписать человека из квартиры – не так-то просто. Необходимо подойти к данному процессу ответственно и основательно, поскольку если в иске откажут, при рассмотрении апелляции суд второй инстанции новые доказательства по делу не принимает. Поэтому если Вы не уверены в своих силах – лучше обратитесь к опытному специалисту.
В настоящее время не существует такого понятия как «выписка из квартиры», юридически правильно будет говорить «снятие с регистрационного учета», но для удобства понимая, мы прибегнем к старому определению.
Мы рассмотрим в данной статье как выписать человека из квартиры, находящейся в муниципальной собственности, без его согласия.
О том, как выписать человека из квартиры, находящейся в частной собственности, читайте здесь.
Основные моменты.
Выписать человека из квартиры без его согласия можно только в судебном порядке. Для этого надо, чтобы суд признал человека (ответчика) утратившим право пользования жилым помещением. На основании судебного решения человек снимается с регистрационного учета, то есть происходит выписка.
Когда утрачивается право пользования жильем - у человека прекращается право пользования квартирой: право на вселение, проживание и, соответственно, право регистрации.
Выписать из квартиры человека без его согласия без суда - невозможно.
И отвечаем на самый часто задаваемый вопрос «Неужели можно выписать из квартиры в никуда?» - Да, можно! Данное право регламентировано ст. 7 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Как выписать из квартиры, находящейся в муниципальной собственности.
Основанием для утраты права пользованием муниципальным жильем является несколько факторов:
- добровольный выезд человека из муниципального жилья, когда его выезд не носит временный характер (ст. 83 Жилищного Кодекса РФ, п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации";
- отсутствие внесения платы за жильё, коммунальные и иные услуги;
- использование муниципального жилья не по его прямому назначению;
- разрушение или повреждение помещения, а также систематическое нарушение прав и законных интересов соседей (ст. 83 ЖК РФ).
Каждое из данных обстоятельств необходимо будет доказать и документально подтвердить (ст. 56 ГПК РФ).
К понятию выезда, носящего временный характер, относится пребывание в отпуске за границей, на лечении в медицинском учреждении или на санитарно-курортном лечении, нахождение в командировке и т.д. То есть случаи, когда человек не намеревается выезжать из квартиры навсегда, а отсутствует в ней по причине временной необходимости.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14, при рассмотрении дела судом рассматриваются следующие обстоятельства:
- причина и продолжительность отсутствия человека в жилье;
- носит ли его выезд временный или вынужденный характер (конфликты с другими проживающими, развод);
- приобрел ли гражданин право пользование другим жилым помещением;
- чинились ли ему препятствия в пользовании спорным жильем;
- оплачивает ли он коммунальные и иные услуги данной квартиры.
Если Вы решили самостоятельно выписать человека из муниципальной квартиры без его согласия, то мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма действий:
1. Необходимо правильно составить исковое заявление в суд (по правилам ст. ст. 131-132 ГПК РФ);
2. Оплатить государственную пошлину, как за иск неимущественного характера;
3. Собрать и проверить документы на квартиру и документы, доказывающие обстоятельства Вашей ситуации;
4. Найти и подготовить свидетелей, которые при необходимости смогут прийти в суд и подтвердить Ваши слова (соседи, друзья семьи, родственники и т.д.);
5. Подать документы в суд по количеству лиц, участвующих в деле и ожидать вызова на судебное заседание.
После рассмотрения дела, суд вынесет решение, которым удовлетворит Ваш иск, или откажет в его удовлетворении.
Решение можно обжаловать в течение 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части решения (полная отписка).
Если решение положительное, и никто его не обжаловал, то оно вступит в законную силу через 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части, после чего, его необходимо будет получить с отметкой о вступлении в законную силу и подать в орган регистрационного учета (ФМС или паспортный стол), чтобы человека выписали.
Сроки рассмотрения такого дела зависят от загруженности суда, в Москве и Московской области процесс «от и до» может занять до полугода, и всё это время человек будет состоять на регистрационном учете.
Какие могут возникнуть проблемы при рассмотрении дела:
- при рассмотрении дела, как правило, суды истребуют информацию из государственных учреждений по месту регистрации ответчика: Почты России, медицинских организаций, военкомата, - получались ли ответчиком государственные услуги, и когда в последний раз;
- также суд вправе запросить у операторов мобильной связи, имеются ли у ответчика зарегистрированные номера, чтобы позвонить ему и вызвать в суд.
Отправка судебных запросов и ожидание ответов на них может занять длительное время и каждый раз становиться основаниям для отложения судебного разбирательства на более поздний срок. Чтобы как содействовать ускорению процесса, многие судьи просят истца самостоятельно отвозить запросы в организации.
Кроме того, в случаях, когда местонахождение ответчика неизвестно, и его мобильный номер не установлен, суд вправе привлечь к участию в деле адвоката, в качестве защитника ответчика (ст. 50 ГПК РФ).
Также не стоить забывать о том, что ответчик может самостоятельно узнать о проходящем судебном процессе и явиться в суд с возражениями.
Зачастую встречаются такие случаи, когда ответчик подает встречный иск о нечинении ему препятствий в пользовании квартирой и вселении. При этом, как правило, он утверждает, что его выселили, мешали жить, из-за чего он был вынужден съехать. Как суд рассмотрит данную ситуацию будет зависеть только от доказательств, представленных обеими сторонами.
Как видите, выписать человека из квартиры – не так-то просто. Необходимо подойти к данному процессу ответственно и основательно, поскольку если в иске откажут, при рассмотрении апелляции суд второй инстанции новые доказательства по делу не принимает. Поэтому если Вы не уверены в своих силах – лучше обратитесь к опытному специалисту.
Мы рассмотрим в данной статье как выписать человека из квартиры, находящейся в муниципальной собственности, без его согласия.
О том, как выписать человека из квартиры, находящейся в частной собственности, читайте здесь.
Основные моменты.
Выписать человека из квартиры без его согласия можно только в судебном порядке. Для этого надо, чтобы суд признал человека (ответчика) утратившим право пользования жилым помещением. На основании судебного решения человек снимается с регистрационного учета, то есть происходит выписка.
Когда утрачивается право пользования жильем - у человека прекращается право пользования квартирой: право на вселение, проживание и, соответственно, право регистрации.
Выписать из квартиры человека без его согласия без суда - невозможно.
И отвечаем на самый часто задаваемый вопрос «Неужели можно выписать из квартиры в никуда?» - Да, можно! Данное право регламентировано ст. 7 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Как выписать из квартиры, находящейся в муниципальной собственности.
Основанием для утраты права пользованием муниципальным жильем является несколько факторов:

- добровольный выезд человека из муниципального жилья, когда его выезд не носит временный характер (ст. 83 Жилищного Кодекса РФ, п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации";
- отсутствие внесения платы за жильё, коммунальные и иные услуги;
- использование муниципального жилья не по его прямому назначению;
- разрушение или повреждение помещения, а также систематическое нарушение прав и законных интересов соседей (ст. 83 ЖК РФ).
Каждое из данных обстоятельств необходимо будет доказать и документально подтвердить (ст. 56 ГПК РФ).
К понятию выезда, носящего временный характер, относится пребывание в отпуске за границей, на лечении в медицинском учреждении или на санитарно-курортном лечении, нахождение в командировке и т.д. То есть случаи, когда человек не намеревается выезжать из квартиры навсегда, а отсутствует в ней по причине временной необходимости.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14, при рассмотрении дела судом рассматриваются следующие обстоятельства:
- причина и продолжительность отсутствия человека в жилье;
- носит ли его выезд временный или вынужденный характер (конфликты с другими проживающими, развод);
- приобрел ли гражданин право пользование другим жилым помещением;
- чинились ли ему препятствия в пользовании спорным жильем;
- оплачивает ли он коммунальные и иные услуги данной квартиры.
Если Вы решили самостоятельно выписать человека из муниципальной квартиры без его согласия, то мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма действий:
1. Необходимо правильно составить исковое заявление в суд (по правилам ст. ст. 131-132 ГПК РФ);
2. Оплатить государственную пошлину, как за иск неимущественного характера;
3. Собрать и проверить документы на квартиру и документы, доказывающие обстоятельства Вашей ситуации;
4. Найти и подготовить свидетелей, которые при необходимости смогут прийти в суд и подтвердить Ваши слова (соседи, друзья семьи, родственники и т.д.);
5. Подать документы в суд по количеству лиц, участвующих в деле и ожидать вызова на судебное заседание.
После рассмотрения дела, суд вынесет решение, которым удовлетворит Ваш иск, или откажет в его удовлетворении.
Решение можно обжаловать в течение 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части решения (полная отписка).
Если решение положительное, и никто его не обжаловал, то оно вступит в законную силу через 30 дней с момента изготовления судом мотивированной части, после чего, его необходимо будет получить с отметкой о вступлении в законную силу и подать в орган регистрационного учета (ФМС или паспортный стол), чтобы человека выписали.
Сроки рассмотрения такого дела зависят от загруженности суда, в Москве и Московской области процесс «от и до» может занять до полугода, и всё это время человек будет состоять на регистрационном учете.
| Обращаем Ваше внимание на то, что часть оплаченных коммунальных платежей, можно взыскать с ответчика! |
Какие могут возникнуть проблемы при рассмотрении дела:
- при рассмотрении дела, как правило, суды истребуют информацию из государственных учреждений по месту регистрации ответчика: Почты России, медицинских организаций, военкомата, - получались ли ответчиком государственные услуги, и когда в последний раз;
- также суд вправе запросить у операторов мобильной связи, имеются ли у ответчика зарегистрированные номера, чтобы позвонить ему и вызвать в суд.
Отправка судебных запросов и ожидание ответов на них может занять длительное время и каждый раз становиться основаниям для отложения судебного разбирательства на более поздний срок. Чтобы как содействовать ускорению процесса, многие судьи просят истца самостоятельно отвозить запросы в организации.
Кроме того, в случаях, когда местонахождение ответчика неизвестно, и его мобильный номер не установлен, суд вправе привлечь к участию в деле адвоката, в качестве защитника ответчика (ст. 50 ГПК РФ).
Также не стоить забывать о том, что ответчик может самостоятельно узнать о проходящем судебном процессе и явиться в суд с возражениями.
Зачастую встречаются такие случаи, когда ответчик подает встречный иск о нечинении ему препятствий в пользовании квартирой и вселении. При этом, как правило, он утверждает, что его выселили, мешали жить, из-за чего он был вынужден съехать. Как суд рассмотрит данную ситуацию будет зависеть только от доказательств, представленных обеими сторонами.
Как видите, выписать человека из квартиры – не так-то просто. Необходимо подойти к данному процессу ответственно и основательно, поскольку если в иске откажут, при рассмотрении апелляции суд второй инстанции новые доказательства по делу не принимает. Поэтому если Вы не уверены в своих силах – лучше обратитесь к опытному специалисту.
В случае, если Вами был пропущен процессуальный срок для совершения какого-либо действия, то его можно восстановить в соответствии со ст. 112 Гражданского процессуального Кодекса РФ.
Пропущенный срок можно восстановить в следующих случаях:
- для подачи искового заявления, в случае пропуска срока исковой давности;
- для подачи апелляционной и/или кассационной жалобы;
- для подачи замечаний на протокол судебного заседания;
- для подачи частной и иных видов жалоб;
- для возврата уплаченной госпошлины;
- в иных случаях (пересмотр дело по вновь открывшимся обстоятельствам, разъяснение решения суда и т.д.)
Восстановлению подлежит срок, пропуск которого признается судом уважительным.
Четкого определения «уважительности» в законе не существует, но, как правило, суды руководствуются ст. 205 ГК РФ (восстановление срока исковой давности) и следующими обстоятельствами:
- тяжелая болезнь (с потерей временной нетрудоспособности);
- отсутствие в стране;
- длительные командировки;
- иные форс-мажорные ситуации.
Практика показывает, что такая причина как правовая неграмотность - не знание своего законного права на совершение данного процессуального действия, чаще всего не является для судов основанием восстановления срока.
В исключительных случаях даже смерть близкого родственника признается судом уважительной причиной пропуска процессуального срока.
А также незнание о необходимости осуществления процессуального действия, то есть незнание своего нарушенного права.
Разумеется, в каждой конкретном случае доказыванию подлежат иные обстоятельства, и каждое из них можно доказать по-своему, в том числе и не документально.
Чтобы восстановить пропущенный процессуальный срок в суд следует подавать заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока с подтверждающими документами.
При этом данное заявление подается одновременно с самим процессуальным действием.
К примеру, если был пропущен срок для подачи апелляционной жалобы, то к заявлению о восстановлении срока следует приложить саму апелляционную жалобу, полностью соответствующую требованиям ГПК РФ.
Как написать заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока?
Внимание! Для восстановления срока на подачу кассационной жалобы заявление подается в другом порядке, читайте здесь.
Четкой формы заявления о восстановлении пропущенного срока, установленной законом, нет. Оно пишется по общим правилам:
- в шапке указывается наименование суда;
- ФИО заявителя, адрес регистрации, адрес фактического места жительства и иные контактные данные (рекомендуется указывать номер мобильного телефона для быстрой связи, при желании);
- данные иных лиц, участвующих в деле (при наличии);
- желательно также указать номер дела, чтобы сразу можно было его найти.
Далее, указывается наименование заявления «Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока» и ниже краткое описание ситуации.
Особенный акцент следует сделать на причинах пропуска срока с указанием какими именно документами или свидетельскими показаниями это может быть подтверждено. Лучше делать изложение лаконично и чётко, воду не лить.
В просительной части формулируем просьбу к суду: "Прошу суд признать причины пропуска срока уважительными и восстановить пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы".
Обязательно указывается также перечень документов, прилагаемых к заявлению, желательно, в хронологической последовательности.
Образец заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока Вы найдете внизу страницы.
Как правильно подать заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока?
Заявление с приложениями подается в суд по количеству лиц участвующих в деле: если у вас в деле участвует один истец, один ответчик и одно третье лицо, значит, заявление подается в трех экземплярах, и копий всех документов тоже должно быть по три комплекта. Лучше при себе иметь четвертый экземпляр - на нем в экспедиции суда поставят отметку о принятии документов - это Ваш личный экземпляр.
Помните, что при себе нужно иметь паспорт, а представителю - оригинал доверенности.
В случае отсутствия желания или возможности посещения суда лично, можно отправить документы почтовым отправлением с уведомлением.
Порядок рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Как правило, заявление рассматривает тот же судья, который ведет дело. Назначается дата судебного заседания, вызываются лица, участвующие в деле. На заседании лицо, подавшее заявление устно проговаривает причины пропуска срока, просьбу к суду, а иные лица высказывают свое мнение по заявлению. При необходимости вызываются и допрашиваются свидетели. Неявка свидетелей и/или лиц, участвующих в деле, в том числе непосредственно самого заявителя – не является основаниям для не рассмотрения самого заявления. После чего суд выносит определение, либо восстановить пропущенный процессуальный срок, либо отказать в удовлетворении заявления.
На определение о восстановлении срока может быть подана частная жалоба в течение 15 дней с момент его вынесения. Если жалоба не была подана, то срок считается восстановленным, и процессуальное действие совершается судом.
Помните, что данное заявление можно подать всего один раз: одно процессуальное действие - одно заявление, то есть второго шанса не будет. Поэтому, если Вы не уверены в собственных силах, лучше обратитесь к специалисту.
Образец заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Пропущенный срок можно восстановить в следующих случаях:
- для подачи искового заявления, в случае пропуска срока исковой давности;
- для подачи апелляционной и/или кассационной жалобы;
- для подачи замечаний на протокол судебного заседания;
- для подачи частной и иных видов жалоб;
- для возврата уплаченной госпошлины;
- в иных случаях (пересмотр дело по вновь открывшимся обстоятельствам, разъяснение решения суда и т.д.)
Восстановлению подлежит срок, пропуск которого признается судом уважительным.
Четкого определения «уважительности» в законе не существует, но, как правило, суды руководствуются ст. 205 ГК РФ (восстановление срока исковой давности) и следующими обстоятельствами:
- тяжелая болезнь (с потерей временной нетрудоспособности);
- отсутствие в стране;
- длительные командировки;
- иные форс-мажорные ситуации.
Практика показывает, что такая причина как правовая неграмотность - не знание своего законного права на совершение данного процессуального действия, чаще всего не является для судов основанием восстановления срока.
В исключительных случаях даже смерть близкого родственника признается судом уважительной причиной пропуска процессуального срока.
А также незнание о необходимости осуществления процессуального действия, то есть незнание своего нарушенного права.
| Пример: Гражданин А умер и оставил после себя наследство, о чем его сын - гражданин Б не знал, поскольку находился в командировке за границей несколько лет. В наследство вступили иные наследники, дальние родственники покойного. В последствии, когда гражданин Б узнал о данных обстоятельствах, срок исковой давности для оспаривания права на наследство уже истек. При таких обстоятельствах, гражданину Б следует подавать иск в суд об оспаривании наследства одновременно с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока, приложив к нему документы, доказывающие факт его нахождения в длительной командировке за границей. |
Разумеется, в каждой конкретном случае доказыванию подлежат иные обстоятельства, и каждое из них можно доказать по-своему, в том числе и не документально.
Чтобы восстановить пропущенный процессуальный срок в суд следует подавать заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока с подтверждающими документами.
При этом данное заявление подается одновременно с самим процессуальным действием.
К примеру, если был пропущен срок для подачи апелляционной жалобы, то к заявлению о восстановлении срока следует приложить саму апелляционную жалобу, полностью соответствующую требованиям ГПК РФ.
Как написать заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока?
Внимание! Для восстановления срока на подачу кассационной жалобы заявление подается в другом порядке, читайте здесь.
Четкой формы заявления о восстановлении пропущенного срока, установленной законом, нет. Оно пишется по общим правилам:
- в шапке указывается наименование суда;
- ФИО заявителя, адрес регистрации, адрес фактического места жительства и иные контактные данные (рекомендуется указывать номер мобильного телефона для быстрой связи, при желании);
- данные иных лиц, участвующих в деле (при наличии);
- желательно также указать номер дела, чтобы сразу можно было его найти.
Далее, указывается наименование заявления «Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока» и ниже краткое описание ситуации.
Особенный акцент следует сделать на причинах пропуска срока с указанием какими именно документами или свидетельскими показаниями это может быть подтверждено. Лучше делать изложение лаконично и чётко, воду не лить.
В просительной части формулируем просьбу к суду: "Прошу суд признать причины пропуска срока уважительными и восстановить пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы".
Обязательно указывается также перечень документов, прилагаемых к заявлению, желательно, в хронологической последовательности.
Образец заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока Вы найдете внизу страницы.
Как правильно подать заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока?
Заявление с приложениями подается в суд по количеству лиц участвующих в деле: если у вас в деле участвует один истец, один ответчик и одно третье лицо, значит, заявление подается в трех экземплярах, и копий всех документов тоже должно быть по три комплекта. Лучше при себе иметь четвертый экземпляр - на нем в экспедиции суда поставят отметку о принятии документов - это Ваш личный экземпляр.
Помните, что при себе нужно иметь паспорт, а представителю - оригинал доверенности.
В случае отсутствия желания или возможности посещения суда лично, можно отправить документы почтовым отправлением с уведомлением.
Порядок рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Как правило, заявление рассматривает тот же судья, который ведет дело. Назначается дата судебного заседания, вызываются лица, участвующие в деле. На заседании лицо, подавшее заявление устно проговаривает причины пропуска срока, просьбу к суду, а иные лица высказывают свое мнение по заявлению. При необходимости вызываются и допрашиваются свидетели. Неявка свидетелей и/или лиц, участвующих в деле, в том числе непосредственно самого заявителя – не является основаниям для не рассмотрения самого заявления. После чего суд выносит определение, либо восстановить пропущенный процессуальный срок, либо отказать в удовлетворении заявления.
На определение о восстановлении срока может быть подана частная жалоба в течение 15 дней с момент его вынесения. Если жалоба не была подана, то срок считается восстановленным, и процессуальное действие совершается судом.
Помните, что данное заявление можно подать всего один раз: одно процессуальное действие - одно заявление, то есть второго шанса не будет. Поэтому, если Вы не уверены в собственных силах, лучше обратитесь к специалисту.
Образец заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока.
В _____________________ (наименование суда) от _____________________ (ФИО полностью, адрес) Данные иных лиц, участвующих в деле (при наличии) Номер дела |
| ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОПУЩЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СРОКА |
| "___"__________ ____ года было рассмотрено гражданское дело № ____, срок для подачи апелляционной жалобы истек "___"_______ ____г. Мною был пропущен срок для подачи апелляционной халобы, поскольку _______ Конституция РФ провозгласила права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, обеспечиваемой правосудием, и возложила на государство обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. В соответствии со ст. 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судебная защита его прав. Согласно п. 1 ст. 112 ГПК РФ, Лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. На основании изложенного, |
| ПРОШУ: |
1. Признать причины пропуска срока для подачи апелляционной жалобы по делу № ___ уважительными. 2. Восстановить прпущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы по делу №____. Приложения: - копия заявления для ответчика и третьего лица с приложениями; - документы, обосновывающие настоящее заявление; - апелляционная жалоба с приложениями. Число, подпись |
Внимание! Правила данной статьи применяются как к судам общей юрисдикции, так и к арбитражным судам.
Возврат госпошлины, уплаченной в суд, возможно осуществить только по следующим основаниям, предусмотренным в ст. 333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации:
- при отказе истца от иска, в случае если отказ принят судом (ч. 1 п. 3 ст. 333.40 НК РФ);
- исковое заявление оставлено без рассмотрения (ч. 1 п. 3 ст. 333.40 НК РФ);
- госпошлина уплачена в большем размере, чем предусмотрено законом (п. 1 ч. 1 ст. 333. 40 НК РФ);
- суд вынес постановление об отказе в принятии иска к производству (ч. 1 п. 2 ст. 333.40 НК РФ);
- производство по делу прекращено (ч. 1 п. 3 ст. 333.40 НК РФ);
- исковое заявление возвращено истцу (ч. 1 п. 2 ст. 333.40 НК РФ);
- госпошлина оплачена, а иск в суд не подан (ч. 1 п. 4 ст. 333.40 НК РФ).
То есть, в основном, правовым основанием для возврата госпошлины служит неисполнение судом прямой функции - дело не рассмотрено по существу.
Возврат госпошлины можно осуществить в течение трех лет с момента её оплаты.
В случае, если срок на подачу заявления пропущен, его можно восстановить (восстановление пропущенного процессуального срока).
Заявление о возврате госпошлины.
Необходимо правильно составить заявление о возврате госпошлины (образец заявления о возврате госпошлины внизу страницы).
Заявление о возврате госпошлины подается в тот же суд, в который подавался первоначальный иск (ч. 3 ст. 333.40 НК РФ).
Если Вами была уплачена госпошлина за подачу иска в суд, однако в последствие Вы передумали подавать иск в суд, то заявление также подается в суд, по реквизитам которого госпошлина уплачивалась.
Заявление о возврате госпошлины подается в единственном экземпляре на имя председателя суда, в шапке необходимо указать:
- наименование суда;
- данные заявителя (ФИО, адрес, желательно номер контактного телефона);
- данные иных лиц, участвующих в деле (при наличии);
- желательно также указать номер дела, чтобы сразу можно было его найти.
Далее, указывается наименование заявления «Заявление о возврате госпошлины» и ниже краткое описание ситуации.
Можно в тексте обращения сделать ссылку на статью Налогового Кодекса, в соответствии с которой должен быть осуществлен возврат госпошлины, но это необязательно.
Порядок осуществления возврата госпошлины.
При подаче заявления в суд, к нему необходимо приложить оригинал квитанции (или платежного поручения) об оплате госпошлины.
Если оригинал квитанции (или платежного поручения) находится в материалах дела, это необходимо указать в заявлении.
Председатель суда, ознакомившись с заявлением, распределяет, какой именно судья из состава его будет рассматривать.
При рассмотрении заявления о возврате госпошлины судебное заседание не проходит, стороны не извещаются.
Заявление о возврате госпошлины как правило рассматривается в течение 5 дней, в исключительных случаях, при сильной загруженности суда, данный срок может быть увеличен.
Судья, рассмотрев заявление, выносит определение о возврате госпошлины, или об отказе в возврате госпошлины.
Определение об отказе в возврате госпошлины может быть обжаловано в вышестоящий суд путем подачи частной жалобы в течение 15 дней с момента его вынесения.
При удовлетворении заявления, надо дождаться пока оно вступит в законную силу (15 дней) и получить его заверенную копию с синей печатью. Вам также обязаны возвратить оригинал квитанции (или платежного поручения) об оплате госпошлины.
На некоторых сайтах пишут, что суд обязан выдать некую "справку" о возврате пошлины, так вот этой "справкой" является само определение о возврате госпошлины.
В случае, если возврат госпошлины осуществлен судом частично, то вместо оригинала квитанции обязаны выдать надлежащим образом заверенную копию.
Сам суд госпошлину не возвращает, и в канцелярии суда не ждите, что Вам выдадут деньги. Возврат госпошлины осуществляется на основании определения суда налоговым органом.
Поэтому далее необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате госпошлины на основании определения суда (образец ниже) и приложить к нему подлинник квитанции.
Налоговый орган обязан возвратить Вам госпошлину в течение одного месяца с момента подачи заявления.
Образец заявления о возврате госпошлины в суд
Возврат госпошлины, уплаченной в суд, возможно осуществить только по следующим основаниям, предусмотренным в ст. 333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации:
- при отказе истца от иска, в случае если отказ принят судом (ч. 1 п. 3 ст. 333.40 НК РФ);
- исковое заявление оставлено без рассмотрения (ч. 1 п. 3 ст. 333.40 НК РФ);
- госпошлина уплачена в большем размере, чем предусмотрено законом (п. 1 ч. 1 ст. 333. 40 НК РФ);
- суд вынес постановление об отказе в принятии иска к производству (ч. 1 п. 2 ст. 333.40 НК РФ);
- производство по делу прекращено (ч. 1 п. 3 ст. 333.40 НК РФ);
- исковое заявление возвращено истцу (ч. 1 п. 2 ст. 333.40 НК РФ);
- госпошлина оплачена, а иск в суд не подан (ч. 1 п. 4 ст. 333.40 НК РФ).
То есть, в основном, правовым основанием для возврата госпошлины служит неисполнение судом прямой функции - дело не рассмотрено по существу.
Возврат госпошлины можно осуществить в течение трех лет с момента её оплаты.
В случае, если срок на подачу заявления пропущен, его можно восстановить (восстановление пропущенного процессуального срока).
Заявление о возврате госпошлины.
Необходимо правильно составить заявление о возврате госпошлины (образец заявления о возврате госпошлины внизу страницы).
Заявление о возврате госпошлины подается в тот же суд, в который подавался первоначальный иск (ч. 3 ст. 333.40 НК РФ).
Если Вами была уплачена госпошлина за подачу иска в суд, однако в последствие Вы передумали подавать иск в суд, то заявление также подается в суд, по реквизитам которого госпошлина уплачивалась.
Заявление о возврате госпошлины подается в единственном экземпляре на имя председателя суда, в шапке необходимо указать:
- наименование суда;
- данные заявителя (ФИО, адрес, желательно номер контактного телефона);
- данные иных лиц, участвующих в деле (при наличии);
- желательно также указать номер дела, чтобы сразу можно было его найти.
Далее, указывается наименование заявления «Заявление о возврате госпошлины» и ниже краткое описание ситуации.
Можно в тексте обращения сделать ссылку на статью Налогового Кодекса, в соответствии с которой должен быть осуществлен возврат госпошлины, но это необязательно.
Порядок осуществления возврата госпошлины.
При подаче заявления в суд, к нему необходимо приложить оригинал квитанции (или платежного поручения) об оплате госпошлины.
Если оригинал квитанции (или платежного поручения) находится в материалах дела, это необходимо указать в заявлении.
Председатель суда, ознакомившись с заявлением, распределяет, какой именно судья из состава его будет рассматривать.
При рассмотрении заявления о возврате госпошлины судебное заседание не проходит, стороны не извещаются.
Заявление о возврате госпошлины как правило рассматривается в течение 5 дней, в исключительных случаях, при сильной загруженности суда, данный срок может быть увеличен.
Судья, рассмотрев заявление, выносит определение о возврате госпошлины, или об отказе в возврате госпошлины.
Определение об отказе в возврате госпошлины может быть обжаловано в вышестоящий суд путем подачи частной жалобы в течение 15 дней с момента его вынесения.
При удовлетворении заявления, надо дождаться пока оно вступит в законную силу (15 дней) и получить его заверенную копию с синей печатью. Вам также обязаны возвратить оригинал квитанции (или платежного поручения) об оплате госпошлины.
На некоторых сайтах пишут, что суд обязан выдать некую "справку" о возврате пошлины, так вот этой "справкой" является само определение о возврате госпошлины.
В случае, если возврат госпошлины осуществлен судом частично, то вместо оригинала квитанции обязаны выдать надлежащим образом заверенную копию.
Сам суд госпошлину не возвращает, и в канцелярии суда не ждите, что Вам выдадут деньги. Возврат госпошлины осуществляется на основании определения суда налоговым органом.
Поэтому далее необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате госпошлины на основании определения суда (образец ниже) и приложить к нему подлинник квитанции.
Налоговый орган обязан возвратить Вам госпошлину в течение одного месяца с момента подачи заявления.
Образец заявления о возврате госпошлины в суд
| В _____________________ (наименование суда) от _____________________ (ФИО полностью, адрес) Данные иных лиц, участвующих в деле (при наличии) Номер дела |
| ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
| "__"______ 20 ___ г. мною была уплачена государственная пошлина в размере ____ рублей, что подтверждается чеком (квитанцией) об оплате, приложенной к настоящему заявлению. Оригинал квитанции об оплате находится в материалах гражданского дела №___. Данная госпошлина подлежит возвращению (частичному возвращению) поскольку ________________ (основания для возврата госпошлины) На основании изложенного, руководствуясь ст. 333.40 НК РФ, | |
| ПРОШУ: | |
| Возвратить уплаченную мною государственную пошлину в размере ____ рублей. Приложение: - квитанция об оплате госпошлины; Число, подпись |
В связи с нововведениями в действующем законодательстве и распространении в сети Интернет ложных сведений, мы считаем необходимым пояснить следующее об общеизвестном пакете «Яровой»:
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии терроризму и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» от 06.07.2016 N 374-ФЗ дополнена ст. 64 Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» подпунктом 1 пункта 1, в соответствии с которым операторы связи обязаны хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий.
То есть операторы три года хранят только информацию о сообщениях и переданных файлах.
Проще говоря, оператор связи просто хранит данные о том, что такой-то абонент такого-то числа в такое-то время направил такому-то абоненту сообщение и/или фотографию, без хранения самого текста сообщения и/или самой фотографии.
Сами же сообщения и файлы оператор обязан хранить шесть месяцев с момента их приема (пп. 2 п. 1 ст. 64 ФЗ "О связи").
Новый подпункт 1 п. 1 вступает в законную силу с 01 июля 2018 года (а не с октября, как утверждается во многих сообщениях).
Подпункт 2 п. 1 данной статьи о необходимости хранения текстов и файлов в течение шести месяцев действует на территории РФ с 06 июля 2016 года.
С того же времени на территории РФ действует п. 1.1. статьи, согласно которому операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.
Правда о пакете «Яровой» заключается в том, что фактически нововведённый пункт просто более детально отражает положения п. 2 той же статьи, в силу которого операторы связи и так были обязаны сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. К слову п. 2 действует на территории РФ с июля 2006 года.
При этом, непосредственное сотрудничество операторов связи с органами регулируется Правилами взаимодействия, утвержденными Постановлением Правительства от 27.08.2005 N 538, действующими с 2005 года.
Необходимо также обратить внимание на тот слух, который бытует в популярных соцсетях о том, что такой оператор связи как «Телеграм» официально отказался сотрудничать с правоохранительными ораганами и обязался не разглашать личные данные, переписки пользователей и файлы.
Это ложь!
В октябре 2016 года мировым судьей судебного участка № 383 Мещанского района города Москвы Телеграм был оштрафован на 800000 рублей за отказ от предоставления органам ФСБ информации.
В случае последующего отказа Телеграм от сотрудничества с правоохранительными органами, его владельцу и определенному ряду сотрудников грозит уголовное наказание по ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении», ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей», ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ст. 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».
А поскольку существуют веские основания полагать, что ни владельцу Телеграм, ни его сотрудникам не хочется отбывать уголовное наказание, им придется сотрудничать с правоохранительными органами.
Вся правда о пакете «Яровой» в том, что ничего с этим пакетом не изменилось. Органы как имели право запрашивать переписки и файлы, так и имеют. Внесенные изменения в ст. 64 ФЗ «О связи» просто более четко и конкретно указывают данное обстоятельство.
Также необходимо отметить, что данные изменения были внесены с целью установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, что означает, что никакая другая информация, за исключением вызывающей подозрения касательно терроризма и общественной безопасности, не может быть использована против пользователя.
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии терроризму и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» от 06.07.2016 N 374-ФЗ дополнена ст. 64 Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» подпунктом 1 пункта 1, в соответствии с которым операторы связи обязаны хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий.
То есть операторы три года хранят только информацию о сообщениях и переданных файлах.
Проще говоря, оператор связи просто хранит данные о том, что такой-то абонент такого-то числа в такое-то время направил такому-то абоненту сообщение и/или фотографию, без хранения самого текста сообщения и/или самой фотографии.
Сами же сообщения и файлы оператор обязан хранить шесть месяцев с момента их приема (пп. 2 п. 1 ст. 64 ФЗ "О связи").
Новый подпункт 1 п. 1 вступает в законную силу с 01 июля 2018 года (а не с октября, как утверждается во многих сообщениях).
Подпункт 2 п. 1 данной статьи о необходимости хранения текстов и файлов в течение шести месяцев действует на территории РФ с 06 июля 2016 года.
С того же времени на территории РФ действует п. 1.1. статьи, согласно которому операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.
Правда о пакете «Яровой» заключается в том, что фактически нововведённый пункт просто более детально отражает положения п. 2 той же статьи, в силу которого операторы связи и так были обязаны сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. К слову п. 2 действует на территории РФ с июля 2006 года.
При этом, непосредственное сотрудничество операторов связи с органами регулируется Правилами взаимодействия, утвержденными Постановлением Правительства от 27.08.2005 N 538, действующими с 2005 года.
Необходимо также обратить внимание на тот слух, который бытует в популярных соцсетях о том, что такой оператор связи как «Телеграм» официально отказался сотрудничать с правоохранительными ораганами и обязался не разглашать личные данные, переписки пользователей и файлы.
Это ложь!
В октябре 2016 года мировым судьей судебного участка № 383 Мещанского района города Москвы Телеграм был оштрафован на 800000 рублей за отказ от предоставления органам ФСБ информации.
В случае последующего отказа Телеграм от сотрудничества с правоохранительными органами, его владельцу и определенному ряду сотрудников грозит уголовное наказание по ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении», ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей», ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ст. 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».
А поскольку существуют веские основания полагать, что ни владельцу Телеграм, ни его сотрудникам не хочется отбывать уголовное наказание, им придется сотрудничать с правоохранительными органами.
Вся правда о пакете «Яровой» в том, что ничего с этим пакетом не изменилось. Органы как имели право запрашивать переписки и файлы, так и имеют. Внесенные изменения в ст. 64 ФЗ «О связи» просто более четко и конкретно указывают данное обстоятельство.
Также необходимо отметить, что данные изменения были внесены с целью установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, что означает, что никакая другая информация, за исключением вызывающей подозрения касательно терроризма и общественной безопасности, не может быть использована против пользователя.
1. Нарушение одной из сторон госконтракта срока исполнения.
Как установлено п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, изменение условий госконтракта, в том числе, в части сроков выполнения работы (оказания услуги) не допускается.
Данное правило закрепляет равенство участников аукциона при размещении заказа и обеспечивает свободную конкуренцию в целях эффективного использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
В случае заключения сторонами госконтракта дополнительных соглашений к контракту, предусматривающему изменение сроков исполнения, такое соглашение по основаниям ст. 168 ГК РФ и ст. 8, 32, 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, считается ничтожным.
Нарушение одной из сторон сроков государственного контракта допускается исключительно в случае, когда при несовершении заказчиком действий, установленных госконтрактом и/или законом, исполнитель не мог исполнить принятые на себя обязательства.
При таких обстоятельствах, исполнитель не может считаться просрочившим срок исполнения госконтракта, срок исполнения продлевается на соответтсвующий период просрочки, неустойка не начисляется и взысканию не подлежит.
2. Цена госконтракта.
Изменение цены госконтракта более чем на 10% - не допускается.
Все дополнительные соглашения, заключенные с целью изменения цены контракта более чем на 10% от первончально установленный цены, в силу положений ст. 168 ГК РФ и ст. ст. 8, 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, являются ничтожными.
Увеличение цены госконтракта, превышающее 10 %, допустимо исключительно в случае, когда невыполнение госконтракта грозит прочности и годности результата работы.
В случае, если существует доказанная вероятность риска для годности и прочности предмета госконтракта, стороны обязаны согласовать условия для оплаты и проведения дополнительных работ. Отказ по оплате дополнительных работ в таком случае свидетельствует о недобросовестном поведении и влечет нарушение п. 4 ст. 1 ГК РФ.
3. Односторонний отказ от исполнения госконтракта.
По общим правилам расторжение госконтракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и при одностороннем отказе одной из сторон в соответствии с гражданским кодексом.
При этом, односторонний отказ от исполнения госконтракта допускается только в случае, если это предусмотрено самим контрактом (п. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
Отсутствие в госконтракте какого-либо конкретного условия существенного нарушения обязательства не является основанием для отказа от одностороннего расторжения.
По смыслу положений Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и ГК РФ, стороны госконтракта вправе конкретизировать и описать в тексте госконтракта существенные условия, однако не обязаны это делать. Расторжение в виду нарушения существенных условий госконтракта проходит по общим правилам ГК РФ.
Уведомление о расторжении госконтракта в одностороннем порядке.
Уведомление о расторжении госконтракта в одностороннем порядке направляется второй стороне договора при помощи любого средства связи и доставки.
Обязательно опубликование уведомления в общем доступе сети Интернет не требуется.
Кроме того, установлено, что адресат данного уведомления, получивший его, не вправе ссылаться на то, что уведомление направлялось неправильным средством связи и/или по неверному адресу (п. 63 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25).
4. Переуступка прав по госконтракту.
Исполнение госконтракта в обязательном порядке происходит лично победителем публичных торгов в целях сохранения конкуренции (п. 7 ст. 448 ГК РФ), также п. 5 ст. 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя).
Переуступка прав по госконтракту предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации только в части исполнения денежного обязательства, поскольку при заключении договора цессии переходит право требования уплаты задолженности, и не происходит замена стороны госконтракта, поскольку личность кредитора не имеет существенного значения для должника.
5. Ничтожность госконтракта.
По общим правилам, госконтракт, как и любой договор, нарушающий требования законодательства РФ, действующих на момент заключения договора (госконтракта), в частности положений Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, является ничтожным и не влечет для сторон никаких правовых последствий.
Любые действия, совершенные сторонами, в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд, без непосредственного заключения самого госконтракта (конклюктивные действия), являются незаконными и не порождают для сторон правовых последствий, в частичности, права требования оплаты соответствующего действия (ст. 8 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, ст. 1109 ГК РФ).
Любое несоблюдение процедуры, установленной Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013, в сфере государственных (муниципальных) нужд, является незаконным.
6. Нарушение условий госконтракта.
Законом предусмотрена обязанность по оплате неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения условий госконтракта любой из сторон договора (п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, Постановление Правительства РФ № 1063).
При этом, сам государственный контракт может не предусматривать никаких неустоек и штрафов, а условие о неначислении неустойки - является недействительным, как нарушающее требование закона.
Вместе с тем, государственный контракт может предусматривать большую сумму неустойки, чем указано в п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, в соответствии со ст. 332 ГК РФ. Данное условие является совершенно законным и обязательным к исполнению сторонами.
При разрешении спора судом, к сумме начисленной неустойки разрешается приминение положений ст. 333 ГК РФ.
Начисление и взыскании неустойки не освобождает сторону госконтракта, не исполнившую принятые на себя обязательства, от их выполнения и уплаты иных штрафных санкций, предусмотренных контрактом на основании положений ст. 330 ГК РФ.
При этом, закон допускает возможность взыскания штрафа за каждый случай нарушения условий государственного (муниципального) контракта.
В случае начисления неустойки по госконтракту в сфере энергоснабжения, расчет и начисление неустойки происходит в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положения ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в данной части не применяются.
7. Последствия нарушения условий госконтракта.
Одной из мерой воздействия на недобросовестную сторону государственного контракта является внесение в реестр недобросовестных поставщиков.
Внесение в реестр осуществляется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211.
Отказ антимонопольного органа от включения стороны в реестр недобросовестных поставщиков может быть обжалован в судебном порядке.
Иные вопросы, в том числе касающиеся расторжения госконтракта, взыскания задолженности, а также штрафов, неустоек и пени разрешаются сторонами госконтракта или самостоятельно, путем заключения соглашений, не противоречащих требованиям закона, или в судебном порядке по общим правилам подсудности, как правило в Арбитражном суде.
Необходимо отметить, что в силу положений АПК РФ, по данным видам споров предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, в виде направления официальной претензии стороне контракта.
Как установлено п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, изменение условий госконтракта, в том числе, в части сроков выполнения работы (оказания услуги) не допускается.
Данное правило закрепляет равенство участников аукциона при размещении заказа и обеспечивает свободную конкуренцию в целях эффективного использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
В случае заключения сторонами госконтракта дополнительных соглашений к контракту, предусматривающему изменение сроков исполнения, такое соглашение по основаниям ст. 168 ГК РФ и ст. 8, 32, 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, считается ничтожным.
Нарушение одной из сторон сроков государственного контракта допускается исключительно в случае, когда при несовершении заказчиком действий, установленных госконтрактом и/или законом, исполнитель не мог исполнить принятые на себя обязательства.
При таких обстоятельствах, исполнитель не может считаться просрочившим срок исполнения госконтракта, срок исполнения продлевается на соответтсвующий период просрочки, неустойка не начисляется и взысканию не подлежит.
2. Цена госконтракта.
Изменение цены госконтракта более чем на 10% - не допускается.
Все дополнительные соглашения, заключенные с целью изменения цены контракта более чем на 10% от первончально установленный цены, в силу положений ст. 168 ГК РФ и ст. ст. 8, 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, являются ничтожными.
Увеличение цены госконтракта, превышающее 10 %, допустимо исключительно в случае, когда невыполнение госконтракта грозит прочности и годности результата работы.
В случае, если существует доказанная вероятность риска для годности и прочности предмета госконтракта, стороны обязаны согласовать условия для оплаты и проведения дополнительных работ. Отказ по оплате дополнительных работ в таком случае свидетельствует о недобросовестном поведении и влечет нарушение п. 4 ст. 1 ГК РФ.
3. Односторонний отказ от исполнения госконтракта.
По общим правилам расторжение госконтракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и при одностороннем отказе одной из сторон в соответствии с гражданским кодексом.
При этом, односторонний отказ от исполнения госконтракта допускается только в случае, если это предусмотрено самим контрактом (п. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
Отсутствие в госконтракте какого-либо конкретного условия существенного нарушения обязательства не является основанием для отказа от одностороннего расторжения.
По смыслу положений Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и ГК РФ, стороны госконтракта вправе конкретизировать и описать в тексте госконтракта существенные условия, однако не обязаны это делать. Расторжение в виду нарушения существенных условий госконтракта проходит по общим правилам ГК РФ.
Уведомление о расторжении госконтракта в одностороннем порядке.
Уведомление о расторжении госконтракта в одностороннем порядке направляется второй стороне договора при помощи любого средства связи и доставки.
Обязательно опубликование уведомления в общем доступе сети Интернет не требуется.
Кроме того, установлено, что адресат данного уведомления, получивший его, не вправе ссылаться на то, что уведомление направлялось неправильным средством связи и/или по неверному адресу (п. 63 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25).
4. Переуступка прав по госконтракту.
Исполнение госконтракта в обязательном порядке происходит лично победителем публичных торгов в целях сохранения конкуренции (п. 7 ст. 448 ГК РФ), также п. 5 ст. 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя).
Переуступка прав по госконтракту предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации только в части исполнения денежного обязательства, поскольку при заключении договора цессии переходит право требования уплаты задолженности, и не происходит замена стороны госконтракта, поскольку личность кредитора не имеет существенного значения для должника.
5. Ничтожность госконтракта.
По общим правилам, госконтракт, как и любой договор, нарушающий требования законодательства РФ, действующих на момент заключения договора (госконтракта), в частности положений Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, является ничтожным и не влечет для сторон никаких правовых последствий.
Любые действия, совершенные сторонами, в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд, без непосредственного заключения самого госконтракта (конклюктивные действия), являются незаконными и не порождают для сторон правовых последствий, в частичности, права требования оплаты соответствующего действия (ст. 8 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, ст. 1109 ГК РФ).
Любое несоблюдение процедуры, установленной Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013, в сфере государственных (муниципальных) нужд, является незаконным.
6. Нарушение условий госконтракта.
Законом предусмотрена обязанность по оплате неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения условий госконтракта любой из сторон договора (п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, Постановление Правительства РФ № 1063).
При этом, сам государственный контракт может не предусматривать никаких неустоек и штрафов, а условие о неначислении неустойки - является недействительным, как нарушающее требование закона.
Вместе с тем, государственный контракт может предусматривать большую сумму неустойки, чем указано в п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, в соответствии со ст. 332 ГК РФ. Данное условие является совершенно законным и обязательным к исполнению сторонами.
При разрешении спора судом, к сумме начисленной неустойки разрешается приминение положений ст. 333 ГК РФ.
Начисление и взыскании неустойки не освобождает сторону госконтракта, не исполнившую принятые на себя обязательства, от их выполнения и уплаты иных штрафных санкций, предусмотренных контрактом на основании положений ст. 330 ГК РФ.
При этом, закон допускает возможность взыскания штрафа за каждый случай нарушения условий государственного (муниципального) контракта.
В случае начисления неустойки по госконтракту в сфере энергоснабжения, расчет и начисление неустойки происходит в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положения ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в данной части не применяются.
7. Последствия нарушения условий госконтракта.
Одной из мерой воздействия на недобросовестную сторону государственного контракта является внесение в реестр недобросовестных поставщиков.
Внесение в реестр осуществляется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211.
Отказ антимонопольного органа от включения стороны в реестр недобросовестных поставщиков может быть обжалован в судебном порядке.
Иные вопросы, в том числе касающиеся расторжения госконтракта, взыскания задолженности, а также штрафов, неустоек и пени разрешаются сторонами госконтракта или самостоятельно, путем заключения соглашений, не противоречащих требованиям закона, или в судебном порядке по общим правилам подсудности, как правило в Арбитражном суде.
Необходимо отметить, что в силу положений АПК РФ, по данным видам споров предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, в виде направления официальной претензии стороне контракта.
В данной статье мы рассмотрим, что включает в себя понятие общего имущества супругов, а также порядок и способы его раздела в случае расторжения брака и прекращения семейных отношений.
Основным законодательным документом, регулирующим раздел имущества является Семейный Кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ).
К общему имуществу супругов СК РФ относит:
- доходы;
- движимое и недвижимое имущество;
- ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
- долги. О том, как разделить долги, нажитые в период брака, читайте по ссылке.
При этом, не имеет значения на чье имя данное имущество было оформлено.
Не подлежит разделу имущество, полученное одним из супругов безвозмездно. Здесь подразумеваются такие сделки как дарение, приватизация, наследование.
Данное имущество признается единоличной собственностью супруга, второй супруг не может претендовать на него.
В такой ситуации второй супруг может претендовать на долю произведенных в период брака неотделимых улучшений данного имущества.
Пример: Маша и Дима состояли в зарегистрированном браке. Через полгода после заключения брака мама Димы подарила ему квартиру, в которую счастливые молодожены переехали. Сразу после переезда, они сделали хороший евро-ремонт, купили встроенную мебель и технику. Спустя несколько лет отношения в семье стали ухудшаться, и пара решила развестись. Мирным путем договориться супругам не удалось, Маша и Дима пошли в суд. По решению суда квартира, подаренная Диме, осталась за ним, поскольку дарение - это безвозмездная сделка. Но суд также взыскал с Димы в пользу Маши денежные средства в размере 1/2 стоимости произведенного в квартире ремонта и встроенной мебели, поскольку данные улучшения являются неотделимыми и были произведены за счет сил и средств обоих супругов.
Также раздел имущества в суде не предусматривает, одежду, предметы гигиены, вещи, купленные детям и открытые на имя детей вклады.
Исключение составляют ювелирные украшения и ценные камни.
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолетних детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15).
Как разделить совместно нажитое имущество?
Прежде всего, следует отметить что, раздел имущества в суде можно произвести как в период брака, так и после его расторжения в течении трех лет в судебном порядке. По истечении трех лет срок для раздела имущества можно восстановить только по уважительным причинам его пропуска (болезнь, командировка и т.д.).
Под термином "раздел имущества в суде" не понимается буквальный распил имущества на две части. Нельзя же поделить машину или квартиру на кусочки и раздать супругам поровну. Под разделом имущества понимается, что в случае если имущество нельзя поделить фактически, оно достается одному из супругу, который выплачивает второму супругу компенсацию в размере половины стоимости этого имущества.
Одним из способов поделить имущество - является заключение соглашения о разделе имущества. Соглашение о разделе имущества заключается, когда супруги между собой договорились кому и что остается и никаких споров между собой не имеют.
Соглашение о разделе имущества подлежит обязательному нотариальному удостоверению и является документальным удостоверением права на объекты собственности.
В случае, если в последствии второй супруг передумает и решит обратиться в суд, соглашение будет своего рода гарантией успешно выигранного дела первым супругом.
В соглашение о разделе имущества можно прописать все, что угодно. Главное, чтобы это было искреннем волеизъявлением обеих сторон и не являлось кабальной сделкой.
Пример: Катя и Денис купили в браке машину. Поскольку машина была куплена только на деньги Дениса, супруги решили удостоверить его право на машину в случае развода соглашением. Они пошли к нотариусу с документами и подписали все бумаги. Спустя полгода семья распалась, и Катя решила, что поскольку машина все же куплена в период брака, она имеет право на компенсацию в размере 1/2 стоимости автомобиля, и подала иск в суд. Денис в судебном заседании предъявил нотариально заверенное соглашение о разделе имущества, в соответствии с которым Катя отказалась от всех прав на спорный автомобиль, и суд в иске Кате отказал.
Доказать в суде, что соглашение о разделе имущества было подписано под давлением, в результате введения в заблуждение или путем обмана - очень и очень сложно. Подобного рода доказательства не могут быть голословными и должны подкрепляться свидетельскими показаниями, документами, иными бумагами, а также фото- и/или видеоматериалами.
Раздел совместно нажитого имущества в судебном порядке.
Раздел имущества в суде происходит, когда стороны не смогли договориться о правах собственности или размере компенсации. Один из супругов, который считает свои права нарушенными, пишет и подает в суд исковое заявление, в котором просит суд либо признать за собой право собственности на какое-либо совместно нажитое имущество, либо взыскать со второго супруга сумму компенсации в размере половины стоимости имущества, которое ему осталось. Что просить - каждый решает самостоятельно, в зависимости от своих желаний, однако искове требования должны быть четкими и соответствующими требованиям действующего законодательства.
Пример: нельзя указывать в иске: "прошу суд разделить совместно нажитое имущество между нами"
надо писать: "прошу взыскать с моей бывшей супруги в мою пользу денежные средства в размере 100000 рублей, что является 1/2 от стоимости автомобиля КИА, зарегистрированного на имя бывшей супруги".
Иски подаются в суд по месту жительства ответчика, за исключением случаев, когда объектом спора является право на объекты недвижимого имущества (квартиры, земля или дома).
К иску прилагаются документы, на которых истец основывает свои требования. Если получение каких-либо документов затруднительно, можно просить суд истребовать необходимые сведения самостоятельно.
Также обратите внимание, что на период рассмотрения дела судом, можно ходатайствовать о принятии обеспечительных мер: наложении ареста на недвижимость/автомобиль или на денежные средства, находящиеся на банковском счете.
Обеспечительные меры - это меры, которые обеспечивают исполнение решения суда.
Необходимо будет также учесть размер государственной пошлины, подлежащей оплате при подаче иска в суд. Он зависит от цены заявленных исковых требований.
Влияют ли дети на раздел имущества?
Как было указано выше, по общему правила раздел имущества происходит в равных долях между супругами, однако, при разделе имущества в судебном порядке, суд может отступить от данного правила, исходя из интересов детей (п. 2 ст. 39 СК РФ).
На практике "заставить" суд отступить от правила равенства долей очень нелегко. Одного того факта, что дети останутся с ним жить недостаточно. Надо представить, как можно больше доказательств того, что супруг нуждается в большей доле чем это предусмотрено по закону. При этом, суд будет учитывать все заслуживающие внимание обстоятельства, включая доходы каждого из супругов, их имущественное положение, физическое состояние детей и супругов и т.д.
Основным законодательным документом, регулирующим раздел имущества является Семейный Кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ).
К общему имуществу супругов СК РФ относит:
- доходы;
- движимое и недвижимое имущество;
- ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
- долги. О том, как разделить долги, нажитые в период брака, читайте по ссылке.
При этом, не имеет значения на чье имя данное имущество было оформлено.
Не подлежит разделу имущество, полученное одним из супругов безвозмездно. Здесь подразумеваются такие сделки как дарение, приватизация, наследование.
Данное имущество признается единоличной собственностью супруга, второй супруг не может претендовать на него.
В такой ситуации второй супруг может претендовать на долю произведенных в период брака неотделимых улучшений данного имущества.
Пример: Маша и Дима состояли в зарегистрированном браке. Через полгода после заключения брака мама Димы подарила ему квартиру, в которую счастливые молодожены переехали. Сразу после переезда, они сделали хороший евро-ремонт, купили встроенную мебель и технику. Спустя несколько лет отношения в семье стали ухудшаться, и пара решила развестись. Мирным путем договориться супругам не удалось, Маша и Дима пошли в суд. По решению суда квартира, подаренная Диме, осталась за ним, поскольку дарение - это безвозмездная сделка. Но суд также взыскал с Димы в пользу Маши денежные средства в размере 1/2 стоимости произведенного в квартире ремонта и встроенной мебели, поскольку данные улучшения являются неотделимыми и были произведены за счет сил и средств обоих супругов.
Также раздел имущества в суде не предусматривает, одежду, предметы гигиены, вещи, купленные детям и открытые на имя детей вклады.
Исключение составляют ювелирные украшения и ценные камни.
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолетних детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15).
Как разделить совместно нажитое имущество?

Прежде всего, следует отметить что, раздел имущества в суде можно произвести как в период брака, так и после его расторжения в течении трех лет в судебном порядке. По истечении трех лет срок для раздела имущества можно восстановить только по уважительным причинам его пропуска (болезнь, командировка и т.д.).
Под термином "раздел имущества в суде" не понимается буквальный распил имущества на две части. Нельзя же поделить машину или квартиру на кусочки и раздать супругам поровну. Под разделом имущества понимается, что в случае если имущество нельзя поделить фактически, оно достается одному из супругу, который выплачивает второму супругу компенсацию в размере половины стоимости этого имущества.
Одним из способов поделить имущество - является заключение соглашения о разделе имущества. Соглашение о разделе имущества заключается, когда супруги между собой договорились кому и что остается и никаких споров между собой не имеют.
Соглашение о разделе имущества подлежит обязательному нотариальному удостоверению и является документальным удостоверением права на объекты собственности.
В случае, если в последствии второй супруг передумает и решит обратиться в суд, соглашение будет своего рода гарантией успешно выигранного дела первым супругом.
В соглашение о разделе имущества можно прописать все, что угодно. Главное, чтобы это было искреннем волеизъявлением обеих сторон и не являлось кабальной сделкой.
Пример: Катя и Денис купили в браке машину. Поскольку машина была куплена только на деньги Дениса, супруги решили удостоверить его право на машину в случае развода соглашением. Они пошли к нотариусу с документами и подписали все бумаги. Спустя полгода семья распалась, и Катя решила, что поскольку машина все же куплена в период брака, она имеет право на компенсацию в размере 1/2 стоимости автомобиля, и подала иск в суд. Денис в судебном заседании предъявил нотариально заверенное соглашение о разделе имущества, в соответствии с которым Катя отказалась от всех прав на спорный автомобиль, и суд в иске Кате отказал.
Доказать в суде, что соглашение о разделе имущества было подписано под давлением, в результате введения в заблуждение или путем обмана - очень и очень сложно. Подобного рода доказательства не могут быть голословными и должны подкрепляться свидетельскими показаниями, документами, иными бумагами, а также фото- и/или видеоматериалами.
Раздел совместно нажитого имущества в судебном порядке.

Раздел имущества в суде происходит, когда стороны не смогли договориться о правах собственности или размере компенсации. Один из супругов, который считает свои права нарушенными, пишет и подает в суд исковое заявление, в котором просит суд либо признать за собой право собственности на какое-либо совместно нажитое имущество, либо взыскать со второго супруга сумму компенсации в размере половины стоимости имущества, которое ему осталось. Что просить - каждый решает самостоятельно, в зависимости от своих желаний, однако искове требования должны быть четкими и соответствующими требованиям действующего законодательства.
Пример: нельзя указывать в иске: "прошу суд разделить совместно нажитое имущество между нами"
надо писать: "прошу взыскать с моей бывшей супруги в мою пользу денежные средства в размере 100000 рублей, что является 1/2 от стоимости автомобиля КИА, зарегистрированного на имя бывшей супруги".
Иски подаются в суд по месту жительства ответчика, за исключением случаев, когда объектом спора является право на объекты недвижимого имущества (квартиры, земля или дома).
К иску прилагаются документы, на которых истец основывает свои требования. Если получение каких-либо документов затруднительно, можно просить суд истребовать необходимые сведения самостоятельно.
Также обратите внимание, что на период рассмотрения дела судом, можно ходатайствовать о принятии обеспечительных мер: наложении ареста на недвижимость/автомобиль или на денежные средства, находящиеся на банковском счете.
Обеспечительные меры - это меры, которые обеспечивают исполнение решения суда.
Необходимо будет также учесть размер государственной пошлины, подлежащей оплате при подаче иска в суд. Он зависит от цены заявленных исковых требований.
Влияют ли дети на раздел имущества?
Как было указано выше, по общему правила раздел имущества происходит в равных долях между супругами, однако, при разделе имущества в судебном порядке, суд может отступить от данного правила, исходя из интересов детей (п. 2 ст. 39 СК РФ).
На практике "заставить" суд отступить от правила равенства долей очень нелегко. Одного того факта, что дети останутся с ним жить недостаточно. Надо представить, как можно больше доказательств того, что супруг нуждается в большей доле чем это предусмотрено по закону. При этом, суд будет учитывать все заслуживающие внимание обстоятельства, включая доходы каждого из супругов, их имущественное положение, физическое состояние детей и супругов и т.д.
Как начать процедуру расторжения брака? Какие нужны документы? Что делать, если в семье есть маленькие дети?
Мы постараемся ответить на эти, и многие другие вопросы в нашей статье. А в конце статьи, вы найдете образец искового заявления о расторжении брака.
Начать стоить с того, что для расторжения брака достаточно желания одного из супругов. Второй супруг может категорически возражать против развода, однако от его желания мало что зависит. Никто не может быть принужден к принудительному нахождению в брачных отношениях против своей воли.
Все что остается второму супругу – это тянуть процесс официального развода.
Исключение составляет беременность жены и первый год после рождения ребенка. В это время муж не может развестись с супругой, в случае если она не согласна на развод. Это положение закреплено в ст. 17 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ). При чем, этот закон применяется даже если ребенок родился мертвым или умер после рождения.
Мы, как юристы, не рекомендуем затягивать с расторжением брака, если фактически брачные отношения уже прекращены и дальнейшее сохранение семьи уже невозможно. Своевременное расторжение брака позволит вам избежать таких проблем, как раздел кредитных обязательств, которые приобрел один из супругов уже после распада семьи, или оспаривания отцовства, в случае беременности супруги от другого человека.
Как начать расторжение брака?
Не всегда бракоразводный процесс - это быстрое и безболезненное действие.
Зачастую развод сопровождается множеством проблем, таких как: раздел имущества, определение места жительства детей, взыскание алиментов и т.д. Не все эти вопросы можно урегулировать миром, и тогда людям приходятся обращаться сперва к юристам за консультацией, потом в суд за защитой своих прав.
Единственным документом, который официально подтверждает расторжение брака, является свидетельство, выданное органом ЗАГСа. Свидетельство выдается либо на основании заявления о расторжении брака, либо на основании судебного решения. В каких случаях супругам следует обращаться в ЗАГС, а когда в суд – мы рассмотрим далее.
Расторжение брака – не самый страшный процесс, как может казаться на первый взгляд. Главное – это желание, а наша задача – помочь вам упростить саму процедуру.
Расторжение брака через ЗАГС.
Если у супругов нет детей и отсутствует спор касательно имущества, тогда самый быстрый и простой способ развестись - это пойти вместе в органы ЗАГСа и подать заявление на развод. Если же есть спор о разделе имущества, то все равно проще сперва развестись в ЗАГСе, а потом уже делить имущество в суде. Таки вы сэкономите массу времени.
Подавать заявление о расторжении брака можно, как в ЗАГС, в котором брак регистрировался, так и в другой ЗАГС по месту жительства.
Из документов все, что вам пригодится – это паспорта и оригинал свидетельства о заключении брака. Если его нет на руках – не беда, вы всегда можете в этом же отделении ЗАГСа взять дубликат. Заявление о регистрации расторжения брака вам выдадут на месте сотрудники ЗАГСа и объяснят как его правильно заполнить. Также за расторжение брака необходимо будет оплатить государственную пошлину (по состоянию на 2017 год, она ровняется 650 рублям с каждого из супругов).
Через месяц процедура развода будет официально завершена, и каждый из супругов может забрать свое свидетельство о расторжении брака. Приходить можно по отдельности.
Можно ли развестись в ЗАГСе без второго супруга?
Статьей 19 СК РФ предусмотрено, что расторжение брака через ЗАГС по заявлению только одного из супругов возможно только в следующих случаях:
- если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим;
- осужден за преступление на срок свыше трех лет;
- признан судом недееспособным.
Кроме того, если один из супругов не имеет возможности прийти в ЗАГС самостоятельно, он может оформить нотариально заверенное согласие на развод, с этим согласием второй супруг подает заявление в ЗАГС.
Во всех остальных случаях расторжение брака происходит только в судебном порядке.
Более подробно об этом: Как развестись через ЗАГС
Расторжение брака через суд.
Если второй супруг отказывается от расторжения брака, не хочет добровольно подать заявление в ЗАГС, или его местонахождение неизвестно, а также когда у супругов есть совместные несовершеннолетние дети - брак расторгается через суд.
Если между супругами нет спора об определении места жительства ребенка при разводе, исковое заявление о расторжении брака подается мировому судье по общим правилам подсудности - по месту нахождения ответчика.
Один из супругов (истец) подает иск в мировой суд судебного участка, к которому прикреплен адрес регистрации другого супруга (ответчика).При этом, Исковое заявление о расторжении брака может быть представлено в суд по месту жительства истца в тем случаях, когда с истцом проживает несовершеннолетний ребено
Мы постараемся ответить на эти, и многие другие вопросы в нашей статье. А в конце статьи, вы найдете образец искового заявления о расторжении брака.
Начать стоить с того, что для расторжения брака достаточно желания одного из супругов. Второй супруг может категорически возражать против развода, однако от его желания мало что зависит. Никто не может быть принужден к принудительному нахождению в брачных отношениях против своей воли.
Все что остается второму супругу – это тянуть процесс официального развода.
Исключение составляет беременность жены и первый год после рождения ребенка. В это время муж не может развестись с супругой, в случае если она не согласна на развод. Это положение закреплено в ст. 17 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ). При чем, этот закон применяется даже если ребенок родился мертвым или умер после рождения.
Мы, как юристы, не рекомендуем затягивать с расторжением брака, если фактически брачные отношения уже прекращены и дальнейшее сохранение семьи уже невозможно. Своевременное расторжение брака позволит вам избежать таких проблем, как раздел кредитных обязательств, которые приобрел один из супругов уже после распада семьи, или оспаривания отцовства, в случае беременности супруги от другого человека.
Как начать расторжение брака?
Не всегда бракоразводный процесс - это быстрое и безболезненное действие.
Зачастую развод сопровождается множеством проблем, таких как: раздел имущества, определение места жительства детей, взыскание алиментов и т.д. Не все эти вопросы можно урегулировать миром, и тогда людям приходятся обращаться сперва к юристам за консультацией, потом в суд за защитой своих прав.
Единственным документом, который официально подтверждает расторжение брака, является свидетельство, выданное органом ЗАГСа. Свидетельство выдается либо на основании заявления о расторжении брака, либо на основании судебного решения. В каких случаях супругам следует обращаться в ЗАГС, а когда в суд – мы рассмотрим далее.
Расторжение брака – не самый страшный процесс, как может казаться на первый взгляд. Главное – это желание, а наша задача – помочь вам упростить саму процедуру.
Расторжение брака через ЗАГС.
Если у супругов нет детей и отсутствует спор касательно имущества, тогда самый быстрый и простой способ развестись - это пойти вместе в органы ЗАГСа и подать заявление на развод. Если же есть спор о разделе имущества, то все равно проще сперва развестись в ЗАГСе, а потом уже делить имущество в суде. Таки вы сэкономите массу времени.
Подавать заявление о расторжении брака можно, как в ЗАГС, в котором брак регистрировался, так и в другой ЗАГС по месту жительства.
Из документов все, что вам пригодится – это паспорта и оригинал свидетельства о заключении брака. Если его нет на руках – не беда, вы всегда можете в этом же отделении ЗАГСа взять дубликат. Заявление о регистрации расторжения брака вам выдадут на месте сотрудники ЗАГСа и объяснят как его правильно заполнить. Также за расторжение брака необходимо будет оплатить государственную пошлину (по состоянию на 2017 год, она ровняется 650 рублям с каждого из супругов).
Через месяц процедура развода будет официально завершена, и каждый из супругов может забрать свое свидетельство о расторжении брака. Приходить можно по отдельности.
Можно ли развестись в ЗАГСе без второго супруга?
Статьей 19 СК РФ предусмотрено, что расторжение брака через ЗАГС по заявлению только одного из супругов возможно только в следующих случаях:
- если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим;
- осужден за преступление на срок свыше трех лет;
- признан судом недееспособным.
Кроме того, если один из супругов не имеет возможности прийти в ЗАГС самостоятельно, он может оформить нотариально заверенное согласие на развод, с этим согласием второй супруг подает заявление в ЗАГС.
Во всех остальных случаях расторжение брака происходит только в судебном порядке.
Более подробно об этом: Как развестись через ЗАГС
Расторжение брака через суд.
Если второй супруг отказывается от расторжения брака, не хочет добровольно подать заявление в ЗАГС, или его местонахождение неизвестно, а также когда у супругов есть совместные несовершеннолетние дети - брак расторгается через суд.Если между супругами нет спора об определении места жительства ребенка при разводе, исковое заявление о расторжении брака подается мировому судье по общим правилам подсудности - по месту нахождения ответчика.
Один из супругов (истец) подает иск в мировой суд судебного участка, к которому прикреплен адрес регистрации другого супруга (ответчика).При этом, Исковое заявление о расторжении брака может быть представлено в суд по месту жительства истца в тем случаях, когда с истцом проживает несовершеннолетний ребено
к или истец не может подать иск и присутствовать на судебном заседании по месту жительства ответчика по состоянию здоровья. Документы, подтверждающие данные обстоятельства, подаются в суд вместе с иском.
При подаче иска необходимо оплатить государственную пошлину (2017 год - 300 рублей) и приложить определенные документы в копиях для суда и для ответчика. При этом Свидетельство о заключении брака подается мировому судье в оригинале.
Расторжение брака в судебном порядке проходит по общим правилам рассмотрения гражданских дел: стороны извещаются о времени и месте рассмотрения иска, истец вправе подать ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, ответчик может подать возражения по иску или заявление о признании иска.
Если ответчик не имеет возражений против расторжения брака, то судья может в тот же день вынести решение и расторгнуть брак. При этом, рекомендуется представить на рассмот
При подаче иска необходимо оплатить государственную пошлину (2017 год - 300 рублей) и приложить определенные документы в копиях для суда и для ответчика. При этом Свидетельство о заключении брака подается мировому судье в оригинале.
Расторжение брака в судебном порядке проходит по общим правилам рассмотрения гражданских дел: стороны извещаются о времени и месте рассмотрения иска, истец вправе подать ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, ответчик может подать возражения по иску или заявление о признании иска.
Если ответчик не имеет возражений против расторжения брака, то судья может в тот же день вынести решение и расторгнуть брак. При этом, рекомендуется представить на рассмот
рение суда соглашение о детях (ст. 23 СК РФ). В случае, если ответчик возражает, судья предоставляет супругам срок для примирения в пределах трех месяцев (ст. 22 СК РФ). Если же по истечении трех месяцев стороны остались при своем - один на расторжении брака настаивает, второй возражает, как и указывалось выше, суд все равно брак расторгнет.
Официально брак будет считаться расторгнутым в день, когда решение суда вступит в законную силу, в соответствии со ст. 25 СК РФ (очное решение суда вступает в законную силу через месяц, заочное - месяц и семь дней). Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака.
Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них.
Решение суда о расторжении брака с отметкой о вступлении в законную силу нужно будет подать в органы ЗАГСа, после чего вы получите Свидетельство о расторжении брака. Приходить в ЗАГС можно также по отдельности от второго супруга.
Кроме того, законом предусмотрено, что в случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов. Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (ст. 26 СК РФ).
Случаи, когда между супругами присутствует спор об определении места жительства детей, гораздо сложнее.
В этом случае подведомственность дел относится уже не к мировым судьям, а к районным (городским) судам.
Исковое заявление о расторжении брака.
Исковое заявление о расторжении брака пишется по общим правилам ст. ст. 131-132 ГПК РФ. В шапке указывается наименование суда, который будет рассматривать дело, ФИО истца и ответчика и адреса регистрации.
В тексте самого иска указываются факты: когда брак был заключен, с какого момента фактически прекращены брачные отношения, рождены ли в браке дети и их данные. Причины развода можно не указывать – это ваше личное дело. В просительной части иска указывается о чем вы просите суд – расторгнуть брак.
Более подробно о том, как правильно составить исковое заявление читайте здесь.
Исковое заявление подается в суд в двух экземплярах, к нему прикладывается оригинал квитанции об оплате государственной пошлины, оригинал свидетельства о заключении брака, копия паспорта истца и иные документы в копиях (свидетельства о рождении детей, выписка из домовой книги, чтобы подтвердить место жительства истца, ответчика или детей).
Исковое заявление о расторжении брака (образец):
«___» ________ 20__г. между мной и Ответчиком был зарегистрирован брак, что подтверждается свидетельством о заключении брака.
От брака мы имеем одного (двух) детей: ФИО, «___»_______20__ года рождения.
С «___»_______ 20__г. брачные отношения между мной и Ответчиком прекращены, совместное хозяйство не ведется. Споров о совместно нажитом имуществе и определения места жительства детей между нами нет. Договорные отношения об оплате алиментов между нами достигнуты.
На основании изложенного,
Брак, зарегистрированный между мной и Ответчиком, «___» ________ 20__г. расторгнуть.
Приложения:
- оригинал квитанции об оплате государственной пошлины;
- оригинал свидетельства о заключении брака;
- копия свидетельства о рождении;
«___» ________ 20__г. _____________/___________/
(подпись) (расшифровка)
Если вы хотите указать в иске что-то другое, или не уверены в собственных силах – лучше обратитесь за квалифицированной юридической помощью. Юрист поможет вам написать грамотное исковое заявление о расторжении брака.
В целом, расторжение брака с помощью юриста позволит вам сэкономить время, силы и нервы.
Официально брак будет считаться расторгнутым в день, когда решение суда вступит в законную силу, в соответствии со ст. 25 СК РФ (очное решение суда вступает в законную силу через месяц, заочное - месяц и семь дней). Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака.
Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них.
Решение суда о расторжении брака с отметкой о вступлении в законную силу нужно будет подать в органы ЗАГСа, после чего вы получите Свидетельство о расторжении брака. Приходить в ЗАГС можно также по отдельности от второго супруга.
Кроме того, законом предусмотрено, что в случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов. Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (ст. 26 СК РФ).
Случаи, когда между супругами присутствует спор об определении места жительства детей, гораздо сложнее.
В этом случае подведомственность дел относится уже не к мировым судьям, а к районным (городским) судам.
Исковое заявление о расторжении брака.
Исковое заявление о расторжении брака пишется по общим правилам ст. ст. 131-132 ГПК РФ. В шапке указывается наименование суда, который будет рассматривать дело, ФИО истца и ответчика и адреса регистрации.
В тексте самого иска указываются факты: когда брак был заключен, с какого момента фактически прекращены брачные отношения, рождены ли в браке дети и их данные. Причины развода можно не указывать – это ваше личное дело. В просительной части иска указывается о чем вы просите суд – расторгнуть брак.
Более подробно о том, как правильно составить исковое заявление читайте здесь.
Исковое заявление подается в суд в двух экземплярах, к нему прикладывается оригинал квитанции об оплате государственной пошлины, оригинал свидетельства о заключении брака, копия паспорта истца и иные документы в копиях (свидетельства о рождении детей, выписка из домовой книги, чтобы подтвердить место жительства истца, ответчика или детей).
Исковое заявление о расторжении брака (образец):
В_________________________
(наименование суда)
Истец: _____________________
(ФИО)
Адрес:________________________
(адрес регистрации)
Ответчик: _____________________
(ФИО)
Адрес:________________________
(адрес регистрации)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака
«___» ________ 20__г. между мной и Ответчиком был зарегистрирован брак, что подтверждается свидетельством о заключении брака.
От брака мы имеем одного (двух) детей: ФИО, «___»_______20__ года рождения.
С «___»_______ 20__г. брачные отношения между мной и Ответчиком прекращены, совместное хозяйство не ведется. Споров о совместно нажитом имуществе и определения места жительства детей между нами нет. Договорные отношения об оплате алиментов между нами достигнуты.
На основании изложенного,
ПРОШУ:
Брак, зарегистрированный между мной и Ответчиком, «___» ________ 20__г. расторгнуть.
Приложения:
- оригинал квитанции об оплате государственной пошлины;
- оригинал свидетельства о заключении брака;
- копия свидетельства о рождении;
«___» ________ 20__г. _____________/___________/
(подпись) (расшифровка)
Если вы хотите указать в иске что-то другое, или не уверены в собственных силах – лучше обратитесь за квалифицированной юридической помощью. Юрист поможет вам написать грамотное исковое заявление о расторжении брака.
В целом, расторжение брака с помощью юриста позволит вам сэкономить время, силы и нервы.
Окажут юридическую помощь профессиональные юристы
Мы знаем как защитить Ваши права! Телефон для записи: +7 966 172-22-66